Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Выделение супружеской доли после смерти супруга нотариат». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Наследовать имущество покойного можно тремя способами:
- в порядке очередности (участники дележа — ближайшие родственники и иждивенцы);
- по завещанию;
- в смешанном составе, когда часть имущества переходит по завещанию, а всё неучтенное в документе достается наследникам по закону (один и тот же наследоприниматель может получить имущество и по закону, и по завещанию).
Муж мог выразить в завещательном документе любые пожелания, касающиеся распределения своего имущества после кончины. Только необходимо, чтобы его намерения соответствовали нормам российского законодательства. А для этого потребуется проконсультироваться с компетентным адвокатом, который оказывает помощь в разрешении вопросов в сфере семейного права и наследования.
Если составлено завещание, претензии наследников по закону сложно считать значимыми. Хотя отдельные пункты завещания, как и целый документ можно оспорить в суде в следующих ситуациях.
1. Указано не то имущество, что принадлежит наследодателю.
2. Не учтены интересы обязательных наследников:
- несовершеннолетних;
- инвалидов (недееспособных потенциальных правопреемников);
- иждивенцев в особом статусе.
В таких ситуациях обязательные наследники получают только 50 % от полагающегося им имущества, если бы они становились наследниками по закону.
3. Выясняется, что завещание писалось:
- под давлением (физическим, моральным);
- в результате введения наследодателя в заблуждение;
- лицом, не вполне осознающим то, что он делает.
4. Волеизъявление (в том числе определение размеров долей или конкретных предметов и их идентификация) обозначено не вполне четко.
5. В завещании указано, что детям (без учета их числа и без обозначения имен) отходит определенная часть имущества. Но появляется еще один ребенок, который также претендует на свою часть имущества с учетом уменьшения размера долей всех прочих детей.
6. Наследника по завещанию признали недостойным (ст. 1117 ГК РФ), если совершенные им противоправные действия были направлены или против наследодателя, или против других наследников. Также недостойный наследник мог действовать в интересах третьих лиц (добиваться незаконным способом, чтобы они получили определенные доли) или же стремился увеличить свою часть, хотя изначально наследодатель не желал этого (п. 1).
12.2. Выделение супружеской доли в наследстве
После смерти мужа отводится не более 6-ти месяцев, чтобы жена могла заявить о своем праве на наследство. В определенных случаях имеет смысл связаться с опытным адвокатом, это поможет избежать проблем с оформлением документов.
В первую очередь, если речь идет о наследовании по закону (нет завещания), имущество покойного делят:
- супруга (вдова);
- дети;
- родители.
В случае, если у покойного не было детей, а родители умерли, всё имущество переходит в собственность жены (ст. 1142 ГК РФ). Если у умершего мужа были близкие родственники, но они не пожелали заниматься оформлением наследства или отказались от него, тогда всё имущество покойного также достанется вдове.
1. Документ имеет письменную форму. Должно быть 2 экз.
2. В завещательном документе должны содержаться:
- перечень лиц, которые становятся наследопринимателями;
- список имущества;
- способ распределения вещей, недвижимости, права требования и пр.;
- способ распределения долговых обязательств (желательное условие).
3. Оформляется завещание в присутствии ответственного сотрудника нотариальной конторы.
4. Завещание вкладывается в конверт и запечатывается. Пакет заверяется нотариусом. Затем этот пакет вкладывается в другой конверт. Хранится завещание в закрытом виде до момента кончины наследодателя.
Это закрытый тип завещания, когда текст остается неизвестным для всех, кроме того, кто его составлял. Может использоваться и открытый тип, когда завещательный документ, составленный и подписанный наследодателем, заверяется нотариусом, после чего вкладывается в конверт. К тому же текст составляется в присутствии нотариуса. Желательно привлечь адвоката, чтобы все пункты документа оказались исполнимыми.
5. Один экз. хранится у нотариуса, другой – у наследодателя. Осматривая личные вещи покойного, можно обнаружить завещание. К тому же обладатель имущества может обратиться к своему адвокату, чтобы это ответственное лицо посодействовало своевременному выявлению правопреемников.
6. Наследники в 6-месячный период, начинающий исчисляться с момента смерти наследодателя, должны обратиться к нотариусу для заявления себя в роли правопреемников (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В противном случае открытие наследственного дела завершится распределением имущества по закону.
Но в особых обстоятельствах этот срок может быть продлен, если потенциальный наследоприниматель обратится в суд.
Имущество наследодателя наследники первой очереди обычно делят поровну. Однако жена имеет возможность доказать, что ее доля в совместно нажитом имуществе должна быть большей, чем доля покойного мужа.
Простой пример. В перечень наследников первой очереди входят жена, трое детей, мать покойного. То есть всего 5 наследников. Так как всё имущество супругов считалось совместно нажитым, оно для удобства исчисления делится на десять частей. И тогда:
— матери достается 1/10;
— каждому ребенку – по 1/10 (всего 3/10);
— жене — половина совместной собственности (5/10) плюс 1/10 в виде наследства, итого – 6/10.
Полученная недвижимость непременно должна быть зарегистрирована на имя нового собственника в территориальном подразделении Росреестра.
Супружеская доля в наследстве по закону после смерти супруга
Нередко наследоприниматели отказываются от предлагаемого им наследства. Дело в том, что супруг, доля которого выделена, мог использовать свои средства не на семейные, а на личные цели, при этом наращивал личные долги. Иной раз ответственный адвокат сталкивается с ситуацией, когда объём задолженности одного из супругов начинает превышать размер его состояния.
В случае смерти супруга-должника встает вопрос не только о переходе права собственности к наследнику, но и о выплате долга. От такого «наследства» желательно отказаться не только жене, но и другим родственникам. При этом именно на жену покойного заёмщика часто возлагают обязанности по погашению задолженности вне зависимости от того, становится она наследницей или нет.
Задействованному адвокату приходится разбираться в ситуации, чтобы на его клиента не переложили личные долговые обязательства покойного супруга. Но тогда ей придется отказаться от наследства, и порою это лучший из вариантов.
Так называемый гражданский брак, именующийся еще сожительством, не признаётся российским законодательством. Только брачные отношения, оформленные официально в ЗАГСе, считаются законными. На них распространяются правила СК РФ.
Однако гражданские супруги могут:
- иметь совместных детей;
- проживать в одном помещении;
- вести совместное хозяйство;
- заключать договоры со взаимными обязательствами.
Но так как сожительство не считается законным браком, в случае смерти гражданского мужа (если у него нет детей, а родители умерли) всё его имущество перейдет более отдаленным единокровным родственникам. Гражданская жена не получит ничего, если она не подпадает под категорию нетрудоспособной иждивенки.
Здесь будут действовать правила не СК РФ, а Гражданского кодекса. Задействованный адвокат гражданской жены обратит внимание суда не на п. 1 ст. 1149 ГК РФ, где упоминается в качестве иждивенки нетрудоспособная супруга, а на общее положение. В п. 2 ст. 1148 говорится, что наследником может стать лицо любого пола и возраста:
- нетрудоспособное;
- проживавшее с наследодателем 1 год и более;
- жившее с обладателем имущества до момента его смерти;
- пребывавшее на иждивении наследодателя.
Важно! Обычная домохозяйка, не зарабатывающая денег, не может считаться нетрудоспособной иждивенкой. Чтобы сожительница стала правопреемницей покойного супруга, ее следует списать в завещание. Это положение отличает гражданскую супругу от законной.
Если же в семье гражданских супругов рождаются дети, они считаются полноправными наследниками. В случае отсутствия других ближайших родственников, таких как законная жена или родители, именно им достанется всё имущество покойного отца, а не гражданской жене.
Не станет ли вторичное замужество вдовы поводом для оспаривания ее права на наследство покойного мужа?
Можно с уверенностью заявить, что вторичное замужество женщины, еще не ставшей правообладательницей имущества покойного, не становится препятствием для получения ею наследства. Даже если бы другие потенциальные правопреемники подтвердили в суде, что вдова не ценила брачных отношений, изменяла мужу при его жизни, эти доводы не имели бы значения.
В российском законодательстве отсутствует положение, так или иначе запрещающее изменять мужу или вдове выходить замуж вторично. Женщина может выйти еще раз замуж даже на второй день после кончины прежнего супруга, оставившего ей наследство. Здесь вопросы совести никак не касаются вопросов законности.
Однако в завещании может быть указано, что вдова, желающая стать наследницей, лишается права на вторичное замужество в течение определенного периода. Но и это положение может быть оспорено в суде, если за дело возьмется серьезный адвокат.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего Юрьева И.М.
судей Рыженкова А.М. и Горохова Б.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Куликовой Надежды Петровны к Пискловой Виолетте Евгеньевне, нотариусу Тверского городского нотариального округа Бржевской Татьяне Борисовне о выделе супружеской доли, признании права собственности на долю жилого дома, признании свидетельства о праве собственности на наследство и государственной регистрации права недействительными в части, по кассационной жалобе Куликовой Н.П. на решение Московского районного суда г. Твери от 16 марта 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 16 мая 2017 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Рыженкова А.М., выслушав объяснения представителя истца по доверенности Рымарь Т.Н., поддержавшей доводы кассационной жалобы, Пискловой В.Е., возражавшей против доводов кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации установила:
Куликова Н.П. обратилась в суд с настоящим иском, с учетом уточнений требований просила признать жилой дом, расположенный по адресу: г. …, совместным имуществом ее и Куликова Е.Ф., объявленного умершим решением Московского районного суда г. Твери от 8 августа 2003 г., признать за ней право собственности на супружескую долю в размере 1/2 части указанного жилого дома, признать частично недействительными свидетельство о праве на наследство по закону от 26 января 2006 г., выданное нотариусом ответчику на спорный жилой дом, и свидетельство о государственной регистрации права.
Решением Московского районного суда г. Твери от 16 марта 2017 г. в удовлетворении исковых требований отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 16 мая 2017 г. указанное решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе заявителем ставится вопрос об отмене решения суда первой инстанции и апелляционного определения ввиду существенного нарушения норм материального и процессуального права.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Рыженкова А.М. от 9 октября 2017 г. кассационная жалоба заявителя с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются предусмотренные статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены обжалуемых судебных постановлений.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Такие нарушения норм материального права были допущены судами первой и апелляционной инстанций.
Как усматривается из материалов дела, Куликова Н.П. (до вступления в брак Лукина) и Куликов Е.Ф. состояли в браке с 15 августа 1974 г. (т. 1, л.д. 6)
Согласно свидетельству о смерти Куликов Е.Ф. умер 19 августа 2003 г. (т. 1, л.д. 7)
26 апреля 1990 г. Куликов Е.Ф. приобрел в собственность по договору купли-продажи жилой дом по адресу: … общей площадью 59,2 кв.м с надворными постройками и сооружениями на земельном участке площадью 564 кв.м.
Наследниками Куликова Е.Ф. по закону являлись его супруга Куликова Н.П., дочь Писклова В.Е. (до брака Куликова) и мать Куликова А.М.
12 сентября 2003 г. Писклова В.Е. в установленном порядке обратилась в государственную нотариальную контору с заявлением о принятии наследства (т. 1, л.д. 43).
12 сентября 2003 г. Куликова Н.П. и Куликова А.М. в установленном законом порядке отказались от наследства в пользу соответственно дочери и внучки Пискловой В.Е.
26 января 2006 г. нотариусом Тверского нотариального округа Бржевской Т.Б. выдано Пискловой В.Е. свидетельство о праве на наследство, состоящее из жилого дома по адресу: … полезной площадью 41,6 кв.м, основной кирпичной пристройки полезной площадью 16,1 кв.м, холодных пристроек площадью 3 кв.м, построек и сооружений (т. 1, л.д. 57об.).
7 июня 2006 г. право собственности на спорный жилой дом зарегистрировано за Пискловой В.Е.
Как следует из материалов дела, Куликова Н.П. с 8 июня 1990 г. и до настоящего времени зарегистрирована и проживает в жилом доме по адресу: …, вместе с дочерью Пискловой В.Е. и ее семьей.
Разрешая спор, суд исходил из того, что Куликова Н.П. к нотариусу с заявлением о выделе супружеской доли после смерти супруга Куликова Е.Ф. не обращалась, в выделе такой доли ей не отказывалось, оформление супружеской доли носит заявительный характер.
О вступлении Пискловой В.Е. в наследство на спорный объект недвижимости истцу было достоверно известно, при этом она письменно отказалась от наследства в пользу Пискловой В.Е., о переходе к ответчику права собственности на весь дом истец должна была узнать не позднее даты выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону в 2006 году, однако мер к своевременному оформлению супружеской доли истцом предпринято не было.
Пережившая супруга наследодателя хотела, чтобы за ней было признано право собственности на супружескую долю в размере 1/2 жилого дома.
Ей было отказано по мотиву пропуска срока исковой давности.
Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с таким выводом не согласилась.
Супружеская доля пережившего супруга в совместно нажитом имуществе может входить в наследственную массу лишь в случае, когда он заявит об отсутствии его доли в этом имуществе.
Наследственное дело такого заявления не содержит.
Истица владеет спорным домом, проживает и зарегистрирована в нем, т. е. осуществляет полномочия собственника. При этом она обратилась в суд за восстановлением нарушенного права, не связанного с лишением владения. Поэтому к ее требованиям, направленным на оспаривание зарегистрированного за другим лицом права собственности, исковая давность не применяется.
Как и любое другое имущество, квартира может находиться в общей собственности с определением доли каждого владельца (долевая), либо без их определения (совместная). Принципиальная разница между ними состоит в следующем.
- Человек, владеющий долей в праве на квартиру, может продать ее, подарить, включить в состав завещания. Она переходит наследникам по закону в общем составе имущества.
- Жилое помещение, находящееся в совместной собственности, нельзя разделить, продать или унаследовать без согласия других сособственников.
- Чтобы прекратить совместное владение (превратить в долевое), нужно составить соглашение о выделении долей через нотариуса или получить решение суда.
- Участник долевой собственности может выделить свою долю в натуре, а участник совместной должен сначала определить ее и только после этого выделить.
После смерти участника совместной собственности на приватизированную квартиру производится определение долей каждого владельца. При этом они считаются равными. Например, если в процедуре приватизации когда-то участвовали родители и двое детей, доля каждого из них, включая умершего, составит ¼ часть помещения.
В случае смерти одного из участников долевой собственности передача его доли происходит на общих основаниях.
Пример. Супруги приобрели квартиру в 2005 году и при регистрации определили: 1/3 принадлежит мужу, 2/3 части получает жена. После смерти супруга в наследственную массу соответственно будет включена одна третья часть жилого помещения.
Выдел супружеской доли после смерти
Эта ситуация достаточно широко распространена. Умерший в свое время приватизировал жилье единолично, или совместно с другими членами семьи. Договор приватизации имеется на руках, однако вследствие неграмотности, халатного отношения и других причин он не оформил свидетельство о собственности на квартиру в ЕРГН (ранее ЕГРП). Что необходимо сделать?
- После смерти одного из участников приватизации переживший супруг (другие члены семьи) должны выразить свое согласие на определение доли умершего. Для этого нужно обратиться к нотариусу и подать соответствующее заявление.
- Участники договора должны обратиться в органы Росреестра с заявлением об оформлении права на приватизированную квартиру и выделить доли каждого участника на основании нотариально заверенного соглашения.
- Органы Росреестра производят регистрацию жилого помещения в долевую собственность с указанием размера долей.
- После этого нотариус может выдать наследникам свидетельство о праве на наследство. Наследование доли умершего гражданина производится в общем порядке: по закону или по завещанию.
Если имеется завещание, призываются указанные в нем лица. Если его нет, право на долю в общей собственности переходит к наследникам первой очереди, включая пережившего супруга. Подтверждающим документом является нотариальное свидетельство о праве.
Если жилье покупалось в период брака, и было оформлено в совместное владение, переживший супруг имеет право на его половину. После смерти наследодателя сначала выделяется супружеская доля в имуществе и только потом наследственная. За ее выделением нужно обратиться к нотариусу. Свидетельство о праве супругу может быть выдано им до истечения 6-месячного срока, обязательного для наследников.
Пример. На день смерти одного из супругов, они имели в совместной собственности квартиру, процедура происходит по закону. В семье двое детей. Наследство открывается на ½ квартиры, и эта доля поровну распределяется между тремя наследниками.
Очень часто к наследованию недвижимости призывается несколько человек. Если умерший оставил завещание, каждый правопреемник получает определенную в нем часть имущества. Если конкретного указания нет, оно делится между ними поровну. Например, наследников четверо: каждый из них получает свидетельство на 1/4 часть в праве общей собственности на квартиру и другого имуществе наследодателя.
При наследовании совместной собственности, например с супругой, наследодателю принадлежит ½ часть недвижимости. Тогда после регистрации, в квартире будет четыре собственника. Жена умершего имеет 1/3 долю (1/2 плюс 1/4), трое детей по 1/8 части помещения.
Особенность жилого помещения в том, что оно может быть делимым или неделимым. Если, например, 3-х комнатную квартиру можно разделить, наследник при желании может выделить свою долю и продать кому угодно — согласие других собственников для этого не нужно. Но когда речь идет об «однушке», наследство доставляет много хлопот: продать отдельно ее часть невозможно.
Поэтому нередко наследники составляют соглашение о его разделе наследства. Например, по взаимному согласию один из них полностью получает дачу, другой земельный участок и гараж, третий — квартиру (ее часть). Чтобы «уравновесить» доли наследства по стоимости, может быть предусмотрена выплата денежной компенсации. Такое соглашение обязательно заверяется у нотариуса. Этот документ представляется в органы Росреестра как основание для перерегистрации полученной собственности на свое имя.
Кроме того, не стоит забывать о том, что некоторые наследники могут иметь преимущественное право на неделимую вещь. В частности, к ней можно отнести 1-комнатную квартиру. Оно возникает, когда жилое помещение невозможно разделить в натуре, и имеется другое наследственное имущество. За счет него удовлетворяются интересы других наследников.
Преимущественное право на квартиру имеет:
- наследник, совместно проживающий с наследодателем, и при отсутствии у него другого жилья;
- сособственник объекта недвижимости, то есть гражданин, имеющий долю в квартире, которая является частью наследства;
- если отсутствует правопреемники, перечисленные выше, или они не пожелали воспользоваться своим правом на получение жилья в единоличное владение, на него может претендовать наследник, постоянно пользовавшийся квартирой при жизни наследодателя.
Правопреемник, использовавший свое преимущественное право на получение в собственность всей квартиры, обязан возместить другим наследникам часть ее стоимости при условии, что общая цена объекта превышает в денежном измерении положенную ему часть наследства. Кстати, ветхое и аварийное жилье входит в состав имущества при наследовании, как и любое другое.
- Подготавливается пакет документов на квартиру: правоустанавливающие документы наследодателя, кадастровая выписка, при необходимости отчет независимой оценки.
- Наследники по закону или по завещанию обращаются к нотариусу с заявлением о принятии наследства.
- Необходимо представить свидетельство о смерти наследодателе, последнем месте его жительства, родственных отношениях либо завещание.
- Если квартира являлась совместной собственностью супругов, переживший партнер пишет согласие о выделении долей.
- Нотариус направляет в органы Росреестра заявление на регистрацию долевой собственности.
- По истечении 6 месяцев каждый наследник получает свидетельство о праве на наследство, где указана принадлежащая ему доля квартиры.
- При желании производится раздел наследства по соглашению так, чтобы квартира досталась одному наследнику — по преимущественному праву или по согласию с выплатой денежного возмещения другим претендентам.
- Нотариус регистрирует собственность, отправив в Росреестр необходимые документы.
- В нотариальную контору направляется выписка ЕГРН, которую распечатывает, заверяет нотариус и вручает наследникам.
За производство нотариального действия по оформлению наследства правопреемники уплачивают нотариальный тариф (госпошлину), размер которой зависит от степени близости родства с наследодателем. Его размер установлен Налоговым кодексом и составляет 0,3–06 % от стоимости наследуемого имущества. Кроме того, необходимо оплатить услуги правового и технического характера непосредственно нотариусу.
Наша контора осуществляет все нотариальные действия, связанные с наследованием общей собственности на квартиру: выделение супружеской и других долей в праве собственности, удостоверение соглашений, регистрация права в государственном реестре. Прием посетителей проводится ежедневно до 21.00 вечера в будние дни и до 20.00 — в выходные. Заполните форму обращения, чтобы записаться на удобный для себя день и время суток.
Согласно ГК РФ все имущество (как движимое, так и недвижимое), которое супруги нажили за время брака, принадлежит им в равных долях. Так, в случае развода все совместное имущество должно быть разделено поровну, если иные условия не оговорены в брачном контракте.
В том случае, если один из супругов умирает, нотариус по заявлению пережившего супруга и/или судебные органы приступают к следующей процедуре:
- Устанавливают, какое именно имущество было приобретено за время брака.
- Определяют долю пережившего супруга — половину от общего имущества.
- Включают вторую половину имущества в общую наследственную массу. Это значит, что на эту независимую часть имущества может претендовать не только переживший супруг, но и другие родственники умершего.
Вдова, либо вдовец может подать заявление о признании отсутствия своей супружеской доли в имуществе, оформленном на имя умершего, передав все имущество в наследственную массу, права на которое имеют и другие наследники умершего. В этом случае нотариус включает в состав наследства все зарегистрированное на имя наследодателя имущество, которое будет поделено между всеми наследниками.
Признание факта отсутствия супружеской доли является правом, но не обязанностью пережившего супруга. Если такое заявление не будет оформлено, то нотариус не имеет права включать долю в общий состав наследства.
В наследственных делах очень часто возникают спорные ситуации между пережившим супругом наследодателя и другими его наследниками. Зачастую такие ситуации касаются именно выделения супружеской доли. В некоторых случаях из документов-оснований приобретения бывает трудно определить, является ли имущество умершего совместно нажитым или личным. Соответственно, между пережившим супругом и остальными наследниками разгораются споры, которые можно решить следующими способами:
- С помощью соглашения между наследниками, которое заключается на добровольной основе.
- Путем составления искового заявления и направления его в судебные органы.
Лица не согласные с выделением супружеской доли или с размером выделяемой доли, вправе защитить свои интересы путем подачи соответствующего иска в суд. В этом случае окончательное решение о распределении доли имущества будет выносить судья.
На практике большинство подобных вопросов решаются именно через суд.
Общее имущество, нажитое за годы супружеской жизни, делят по правилам наследования (СК, ГК), если только между мужем и женой не был подписан договор о разделе имущества.
Что считается общей собственностью и подлежит наследованию:
- совместные доходы от бизнеса, работы;
- финансовые поступления – пенсии, материальная помощь от государства, различные выплаты;
- недвижимость и движимое имущество, купленное за годы брака – жильё, машины и т. д., причём независимо от того, на чьё имя оно было приобретено;
- доли, паевые вклады, акции, купленные во время брака.
Какое имущество не считается общим:
- ценные бумаги, квартиры, дома, автомобили, доставшиеся по наследству;
- имущество, полученное по договору дарения, или дарственной;
- вещи индивидуального пользования в соответствии со статьей 36 СК, исключением являются предметы роскоши (драгоценные изделия, драгоценные камни подлежат наследованию).
Отказ от супружеской доли в наследстве и решение судебных споров
Как следует из пунктов 2, 4 ст. 218 ГК РФ, родственники умершего вступают в наследство в соответствии с законом или завещанием. А как быть, в случае если наследство является общим имуществом супругов (не долевой собственность, а именно совместной)? По закону супруг имеет право на половину совместно нажитого имущества. Данное право прямо предусмотрено статьей 1150 ГК РФ.
Иными словами, если имущество принадлежало супругам (вне зависимости от того, на кого из супругов оно было оформлено право собственности), и отвечало понятию «совместно нажитое», то часть имущества, принадлежащая одному супругу (часть совместно нажитой собственности) в наследственную массу не включается.
Важно: выделение доли в общей совместной собственности не лишает супруга на вступление в права наследования того же имущества.
Как упоминалось ранее, в рамках ГПК РФ кредитор наделен правом на обращение к служителю Фемиды с иском о выделении доли должника в общем имуществе. Аналогичные права имеют кредиторы в рамках рассмотрения дела о банкротстве, которое рассматривается арбитражным судом. В соответствии с общими правилами, предусмотренными пунктом 1 статьи 39 ГК РФ, эти доли являются равными долями супругов. За исключением случаев наличия брачного договора.
Кроме того, рассматривая вышеупомянутое заявление суд наделен правом изменить долю супруга в случае если такое изменение необходимо для соблюдения интересов несовершеннолетних (к примеру детей банкротов) и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Выдел доли супруга для наложения взыскания всегда волновал любого взыскателя. После заключения брака супруг и супруга согласно действующему законодательству находятся в равных правах и также могут претендовать на 1/2 часть совместно нажитого имущества. Также в браке все равны даже в том случае, если одна сторона берет на себя бытовые обязанности и приносить доход в семью попросту не имеет возможности. Супруг(а), который(ая) не приносит в семью доход, но берет на себя бытовые обязанности, так же претендует на 1/2 долю и в действующем браке, и в разводе.
Более того, после развода или смерти супруга(и) второй имеет право на выдел доли супругов, чтобы иметь возможность законно получить принадлежащую имущественную долю. Для того, чтобы изучить все права каждого супруга, стоит прибегнуть не только к семейному кодексу, но и гражданскому.
Наш адвокат двокат по выделу доли супруга Адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург поможет Вам: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните уже сегодня!
Читайте еще о работе нашего юриста по исполнительному производству:
Совместная жизнь супругов — это не только бытовые хлопоты, совместные поездки и воспитание детей. Вступив в брак, молодожены начинают преумножать совместно нажитое имущество — кому-то удается накопить дома, квартиры, вклады и драгоценности, а кто-то довольствуется лишь мебелью, книгами и долгами.
Так или иначе — это совместно нажитое имущество. Альтернативой выступает личное имущество, которое принадлежит только мужу или только жене.
Таким образом, различают два вида имущественных ценностей:
- совместно нажитое в браке;
- личное имущество супругов.
Совместно нажитое и личное имущество имеет тесную связь с супружеской долей при вступлении в наследство.
Основным документом при выделении части активов является заявление овдовевшего супруга — написанное им лично или при участии доверенного лица.
Вместе с заявлением нужно подать следующие документы:
- доказательства кончины супруга;
- свидетельство о браке;
- правоустанавливающие бумаги на собственность;
- брачный договор (при наличии);
- согласие органа опеки, если у наследодателя есть малолетние дети до 14 лет;
- паспорт РФ.
Нотариус сверяет подлинность документов, пробивает их по базе, запрашивает недостающие справки. Если все в порядке, супруг получит свидетельство о праве собственности на долю.
Наличие такого свидетельства исключает часть имущества из наследственной массы.
Совместное завещание супругов или наследственный договор – что предпочесть?
Даже если вы уверены в своей правоте, придется соблюдать алгоритм судопроизводства. Иначе вы не сможете продвинуться дальше подачи иска в судебную канцелярию.
Алгоритм действий:
- Определиться с составом совместно нажитого имущества.
- Рассчитать долю, которую планируется увеличить или уменьшить.
- Предложить супругу заключить соглашение об изменении частей в общем имуществе.
- Составить исковое заявление, собрать пакет документов и оплатить госпошлину.
- Передать пакет в канцелярию районного (городского) суда по месту жительства ответчика.
- Выступить на слушаниях, обосновать свою позицию, привести аргументы.
- Получить итоговое решение суда.
Учитывайте, что изначально доли супругов — равные. Суд отойдет от данного принципа только при существенных доказательствах.
Супруг может предоставить как устные, так и письменные доказательства — предпочтение отдается вещественным документам.
Приблизительный список:
- справка о составе семьи;
- свидетельство о рождении ребенка;
- копии протоколов из полиции, от участкового — об аморальном поведении второго супруга;
- заключения медиков о пагубных пристрастиях супруга;
- справки с места работы, Центра занятости населения;
- приказ об увольнении с работы;
- характеристики с места работы, отзывы и показания коллег;
- справки, квитанции, чеки, накладные о покупке совместно нажитого имущества.
Чем существеннее доказательства, тем выше шансов на успех в предстоящем споре. Если вам сложно заниматься этим самостоятельно, обратитесь за помощью к юристам нашего портала.
Итак, мы выяснили, что:
- Вдова или вдовец имеет право на обязательную супружескую долю в наследстве — она равна половине совместно нажитого имущества.
- Личная собственность умершего наследуется по закону или по завещанию.
- Изменить размер долей можно с помощью брачного контракта или соглашения супругов.
- Вдова или вдовец входят в число наследников 1-й линии родства и могут претендовать на такую собственность.
- Изначально доля супруга не выделена, поэтому нужно обратиться к нотариусу и получить свидетельство на долю.
- Другие наследники не могут претендовать на супружескую долю живого мужа/жены.
- Супруг имеет полное право отказаться от выделения своей доли — в таком случае она войдет в состав наследства умершего.
В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:
- несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
- нетрудоспособным супругам и родителям;
- иждивенцам.
Последних делят на две категории:
- Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
- Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.
Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.
Раздел имущества при смерти одного из супругов
Если имущество было куплено супругами в браке, переживший супруг имеет право на выдел супружеской доли. То есть, обычно 1/2 доля (если нет брачного договора) переходит к пережившему супругу по документу, который выдает нотариус. Этот документ называется «Свидетельство о праве собственности». И только после этого образуется наследство после умершего супруга — это вторая 1/2 доля. Именно она будет наследоваться наследниками. При отсутствии завещания — в равных долях между гражданами, призываемыми к наследованию определенной очереди, при завещании — есть варианты раздела и выдела обязательных долей по ст. 1148-1149 Гражданского кодекса. Кроме того, завещание может быть оспорено, это следует учитывать при оформлении наследства.
Гражданский кодекс очень хитро определяет родство и очереди наследования. Вроде бы, кровные родственники, такие как бабушка-внук, внучка-дед, не являются наследниками по закону. Все мы понимаем, что это — три поколения, дети-родители-бабушки-дедушки являются членами семьи и ближайшими родственниками. Но не все могут друг после друга наследовать. Родных внуков и внучек не записали в наследники после бабушек и дедушек. После них могут наследовать только их собственные дети, а не внуки через поколение.
Исключение составляют только случаи, когда нет в живых среднего поколения, и, вместо умерших, их место занимает следующее поколение (внуки и внучки). Так же и с третьей-четвертой очередями наследования.
Первой очередью наследников по закону являются супруг, дети и родители. Если никого нет, к наследованию призывается вторая очередь наследников и т.д. Если в наследство после смерти родственника хотят вступить троюродные дяди или племянницы, надо посчитать, попадают ли они вообще в круг наследников, призываемых законом.
Поэтому, прежде чем писать заявление о вступлении в наследство нотариусу или подавать иск в суд, надо понять, кто наследник, а кто нет. Право на наследство после смерти гражданина имеет не каждый кровный родственник.
Завещание, написанное на кого-то из родственников или на третьих лиц, также может изменить судьбу наследников по закону. Дата написания завещания может изменить и размеры долей, причитающихся наследникам по завещанию. Тонкостей — масса. Простому гражданину, не сведущему в юриспруденции, всего и представить сложно. А просчитать и точно определить — почти невозможно.
После смерти гражданина процедура оформления документов может быть простой или сложной.
Умерла мать. У нее единственный наследник — дочь. Квартира приватизирована, документы в порядке. Квартира находится в том же городе, где проживает дочь. Дочь фамилию не меняла, паспорт в порядке. После похорон через 2 месяца дочь собрала необходимые дополнительные справки и начала оформлять наследство у нотариуса.
В этом примере, несомненно, дочь может сама заниматься оформлением наследства после смерти матери. Это — не сложное дело. Важно только, чтобы было время для сбора документов и присутствия в государственных организациях.
Пример сложного оформления наследства.
Умерла мать. Она четыре раза была в браке. Документы не сохранились. Квартира, в которой мать проживала до смерти, начата приватизироваться и оформление документов не закончено. Бывший муж претендует на долю в наследстве. Кроме того, у матери жил племянник-инвалид, которого она содержала на свои деньги и всячески о нем заботилась. Кроме того, при жизни мать часто вспоминала о неоформленном после бабки хозяйстве в Новгородской области. И еще — банк подал на возврат денежных средств по кредиту.
Это — сложное дело. Не всякий специалист в нем сможет разобраться. Если все наследники, кому причитаются доли в наследстве, могут миром договориться, хорошо. А если каждый «тянет одеяло в свою сторону»?
Адвокатам важно работать в интересах своего заказчика. Если заказчик — дочь, то максимальная доля наследства должна достаться ей. Если же заказчик — племянник-инвалид, то действия адвоката строго противоположные тем, какие бы делал адвокат по защите прав дочери. Вдруг дочь делала в квартире дорогостоящий ремонт? Вдруг кредит брался для того, чтобы пустить его на операцию для матери, а племянник-инвалид содержался на деньги матери, которые ей давала эта же самая дочь? Здесь есть много правовых позиций, которые будут разные при различных обстоятельствах дела. И самим гражданам не под силу разобраться в таких наследственных делах или в подобных сложных ситуациях.
Неоформленные в собственность объекты в ряде случаев можно наследовать
Неоформленная дача, неприватизированная квартиры, неизвестное имущество и пр. — это поводы для обращения в юридическую организацию, чтобы доказать реальную наследственную массу. Не во всех случаях, конечно, возможно оформить собственность. Но, если при тщательной работе, найдутся доказательства, доказывающие намерение гражданина при жизни оформить недвижимость в собственность, можно надеяться на успех дела.
Выделение супружеской доли из наследственной массы: право или обязанность?
Выделение супружеской доли в судебном порядке происходит в следующих случаях:
- переживший супруг хочет выделить себе часть больше, чем ½;
- переживший супруг не обратился за выделением супружеской доли до истечения 6 месяцев со дня смерти покойного;
- имущество оформлено на пережившего супруга, а наследники или кредиторы хотят включить супружескую долю покойного в состав наследственного имущества.
Заявителями в процессе могут быть:
- переживший супруг;
- другие наследники;
- кредитор.
При обращении пережившего супруга к нотариусу, по умолчанию выделяется ½ часть в совместной собственности. Но другие наследники могут быть не согласны с таким разделом.
Чтобы увеличить долю покойного в совместной собственности супругов или признать разделенное имущество личным, необходимо обратиться в суд. Заявителем в процессе может быть только заинтересованное лицо (наследник, кредитор). Ответчиком является переживший супруг.
Чтобы суд удовлетворил требования истца, необходимо чтобы он предъявил неопровержимые доказательства того, что данный объект собственности является личным имуществом покойного.
Например, был куплен за подаренные деньги или личные средства покойного.
К совместной собственности относят:
- недвижимость, купленную в браке, независимо от количества вложенных средств с каждой стороны;
- финансовые активы в кредитных организациях;
- заработок, доходы от предпринимательской или интеллектуальной деятельности;
- социальные нецелевые выплаты.
Движимое или недвижимое имущество включается в совместную собственность, независимо от того, на кого из супругов оформлено. Если один из них умер, то оно делится на две части. Первая достается живому супругу, а вторая включается в наследственную массу и делится между родственниками по закону.
Не всегда наследники согласны с заявление оставшегося в живых супруга о выделении его части собственности. В таком случае можно подать иск в суд по месту жительства ответчика. Процедуру имеют право инициировать любые заинтересованные лица. Ответчиком выступает супруг умершего гражданина. В иске должны быть указаны причины, по которым собственность не может считаться совместно нажитой. Например, если имущество было приобретено умершим до официального оформления отношений или передано ему по дарственной. Госпошлина при подаче иска зависит от стоимости собственности.
После смерти одного из супругов его наследники встают перед чисто юридическим вопросом: считается ли наследство совместно нажитым имуществом?
Супружеская доля выделяется из общего имущества супругов.
Имущество признается общей совместной собственностью при следующих условиях:
лица состояли в официальном браке
оно было нажито ими во время официального брака
оно нажито совместно
оно было приобретено на возмездной основе.
По поводу последних двух пунктов сразу поясним: если имущество было подарено во время брака одному из супругов, то оно является его личной собственностью и разделу не подлежит, а, следовательно, выдел супружеской доли из данного имущества не производится.
Важно! Имущество, приобретенное во время брака, является совместно нажитым независимо от того, на кого оно оформлено или от чьего имени приобреталось.
Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания
Если между наследниками возникают споры о наследстве и в некоторых других случаях, для выделения супружеской доли из наследственной массы потребуется обратиться в суд.
Например, нотариус может отказать пережившему супругу в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, если нет однозначных доказательств его приобретения в период брака или если права на имущество не были оформлены надлежащим образом. Другие наследники могут предъявлять требования о выделении долей супругов в общем имуществе и определении наследственных долей.
Такие вопросы решают суды общей юрисдикции, иск нужно подавать в районный (городской) суд по месту открытия наследства.
Существует 2 вида наследования:
- по закону
- по завещанию.
Сначала расскажем, как определяется супружеская доля в наследстве по закону после смерти бывшего супруга.
Если человек не оставил завещания, то вступают в силу правила наследования по закону. Наследники должны обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в течении 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
При этом переживший супруг может получить свидетельство о праве собственности на свою долю до истечения шести месяцев.
В России закон выделяет 8 очередей наследования, брачный партнер умершего относится к первой очереди.
Приобретённая во время брака недвижимость принадлежит мужу и жене поровну независимо от того, на кого она была оформлена. Переживший партнер имеет право на долю в размере половины такой недвижимости, причем эта доля не включается в наследственную массу, а должна быть выделена из нее.
Но чтобы воспользоваться этим правом нужно обратиться к нотариусу и оформить свою часть имущества, перерегистрировав право собственности на объект недвижимости в Росреестре (данное заявление подается нотариусом) .
Если этого не сделать, то при продаже дома (квартиры) с невыделенной супружеской долей переживший супруг не сможет в будущем истребовать эту долю даже через суд.
По этому поводу есть практика Конституционного Суда и разъяснения Росреестра. Если в момент совершения сделки в ЕГРН нет записи о правах супруга на долю, то сделка считается совершенной добросовестно и законно и не будет пересмотрена.
При наличии завещания для раздела наследственной массы применяются правила, указанные в завещании умершего. Человек имеет право оставить свое имущество только одному из наследников по закону или человеку, не входящему в круг наследников по закону – это совершенно законно с юридической точки зрения.
Но имущество, которое находилось в общей совместной собственности мужа и жены, должно быть разделено между ними поровну. Умерший партнер имеет право завещать только свою долю в совместно нажитом имуществе.
Пример
Умерший муж завещал квартиру, в которой проживали супруги, одному из своих детей. Однако квартира была приобретена в браке, брачный договор или соглашение о разделе имущества супруги не подписывали. Следовательно, квартира по закону является совместно нажитым имуществом и находится в общей совместной собственности супругов.
В этом случае муж не имел права распоряжаться судьбой всей недвижимости, он мог завещать только свою долю в этой квартире.
Значит, прежде чем реализовать положения завещания, нотариус сначала должен выделить долю пережившей супруги, а потом оформить право сына на наследство по завещанию.
Вступление в наследство после смерти
Чтобы избежать проблем с выделением и перерегистрацией супружеской доли, а также споров между наследниками муж и жена могут выбрать такой юридический инструмент, как совместное завещание (ст. 1150 ГК РФ).
В частности, этим документом можно обеспечить защиту прав пережившего супруга: можно указать, что второй брачный партнер имеет право распоряжаться и пользоваться жилым помещением по своему усмотрению до конца жизни. В том числе можно оговорить, что переживший супруг может единолично проживать в квартире (доме) независимо от воли других наследников.
В этом же документе, как и в обычном завещании, муж и жена распределяют между наследниками совместно нажитое имущество, а также личное имущество каждого из них.
Обязательной супружеской долей можно считать часть наследства, на которую вправе претендовать законный спутник наследодателя. Она может быть получена как из личного имущества умершего, так и выделена из совместно нажитых в браке активов. И, если с особенностями наследования по закону и по завещанию все более или менее понятно, то с иным порядком получения материальных ценностей следует ознакомиться подробнее.
Само существование совместного супружеского имущества закреплено законодательно в Гражданском кодексе (ст. 256) и Семейном кодексе (ст. 34) Российской Федерации. В его состав могут быть включены приобретения и доходы, полученные с момента регистрации брака до дня смерти одного из супругов, а именно:
- движимая и недвижимая собственность;
- земля;
- ценные бумаги;
- вклады;
- паи;
- акции;
- доходы от предпринимательской, трудовой, интеллектуальной деятельности;
- пенсии, пособия.
Стоит отличать совместную собственность от личной, право на которую закреплено исключительно за супругом, указанным в правоустанавливающих документах на нее. Личное имущество состоит из:
- материальных благ, полученных одним из супругов в дар или по наследству;
- прав на результаты интеллектуальной деятельности (патенты), за исключением доходов от него.
Половина общей собственности остаётся за супругом при любых обстоятельствах: получает он наследство или нет, какой именно порядок правопреемства действует в рамках конкретного наследственного дела, и кто ещё является наследополучателем умершего. Происходит это на основании следующих законодательных актов:
- Ст. 1112 ГК РФ — устанавливает, что в состав наследства может входить только личная собственность покойного, официально зарегистрированная на его имя при жизни (касается движимого, недвижимого имущества, земли, банковских вкладов и ценных бумаг). Это является гарантией неприкосновенности супружеской доли совместного имущества для наследников умершего.
- Ст. 1150 ГК РФ — сообщает о том, что получение части совместно нажитой собственности не исключает права вдовца (вдовы) на наследование по закону или по завещанию.
Супружеской можно также назвать обязательную долю наследства, которая положена нетрудоспособному мужу или жене наследодателя, не зависимо от его предсмертных распоряжений. Правда, при наличии завещания, не учитывающего законные интересы супруга, часть наследуемого имущества уменьшается вдвое.
В заявлении супругу необходимо указать следующую информацию:
- Личные и контактные данные нотариуса и заявителя.
- Описание обстоятельств, послуживших причиной выделения супружеской части.
- Состав совместной собственности, дата приобретения ее объектов и их характеристика.
- Данные о госрегистрации (если проводилась) или о правоустанавливающих документах.
- Номер наследственного дела.
- Дата составления.
Самостоятельно составлять заявление не рекомендуется. Это лучше сделать непосредственно у нотариуса или заранее, прибегнув к помощи юриста.
На первый взгляд процедура из двух этапов кажется очень простой и быстрой. Но на практике встречаются и некоторые сложности. Это связано с тем, что наследники могут не согласиться с составом определенной доли и оспорить ее в суде. Решение органа правосудия при этом будет зависеть от следующих факторов:
- непрерывности срока семейной жизни;
- уважительности причин, по которым ответчик по делу (оставшийся в живых супруг) не вносил в общий бюджет свой вклад;
- оценочной стоимости долей;
- наличия несовершеннолетних детей;
- существования невыполненных обязательств покойного перед семьёй;
- факта использования конкретного объекта наследования одной из сторон дела;
- других обстоятельств, являющихся основанием для оспаривания, уменьшения или увеличения супружеской части.
Вынесенное судебное постановление будет основанием для изменения наследственного имущества, аннулирования старых свидетельств о праве собственности и выдаче новых.
Правом обратиться в суд обладает и сам супруг. Это может быть необходимо при нежелании наследников покойного заключать мирное соглашение или отсутствие общего мнения по поводу состава и размера совместного имущества наследодателя и его вдовы/вдовца.
Чтобы установить справедливость, ему необходимо подать иск об установлении состава и стоимости совместного имущества и выделении из него доли выжившего супруга. В иске следует указать:
- Наименование уполномоченной судебной инстанции.
- Личные и контактные данные сторон разбирательства (истца, ответчиков и представителей).
- Детали наследственного дела (дату открытия, ФИО наследодателя, приоритетных наследников и т. п.).
- Указание на дату заключения брака с ныне покойным.
- Перечень приобретений истца за период супружества (наименование объекта и его стоимость).
- Доводы в пользу изложенного истцом.
- Исковые требования.
- Перечень прилагаемых к заявлению документов.
К иску прилагаются следующие бумаги:
- копии заявления в количестве равном числу участников судебного процесса;
- свидетельство о браке с наследодателем;
- свидетельство о смерти супруга;
- чеки, квитанции, договора оказания услуг, справки о размере средней заработной платы, актуальные фото- и видеоматериалы, и другие доказательства достоверности слов истца.
Согласно ст. 236 ГК РФ, дееспособный гражданин может отказаться от права собственности на имущество. Именно этим законодательным положением и регулируется отказ вдовы (вдовца) от выделения супружеской доли из состава наследственной массы.
Совершить отказ супруг вправе любым способом, прямо свидетельствующим об отчуждении собственности или устранении от ее владения, но предпочтительным вариантом является составление письменного, нотариально удостоверенного заявления.
Отказаться от супружеской доли несложно. Для этого достаточно:
- Собрать необходимый пакет документов (удостоверение личности, свидетельство о браке и смерти наследодателя).
- Составить заявление (буквально в пару предложениях объявить о намерении оставить свою часть имущества в составе наследственной массы).
Отказ от выделения половины совместно нажитого с наследодателем имущества не умаляет и не отменяет размер наследственной доли вдовы (вдовца). Супруг при наличии основания на получение наследства вправе заявить о его принятии либо отказаться от него.