Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Приращение долей в наследстве: причины и нюансы процедуры в 2022 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Приращение наследственных долей, возможно, при отказе другого наследника от участия в процессе или не оформления им обязательной доли по закону. Этот механизм подразумевает перераспределение по принципам юридической чистоты, собственности между всеми субъектами этого дела.
Правила приращения наследства к долям других наследников возможно, после соблюдения условий:
- наличие минимум двух преемников, одновременно вступающих в права;
- отказ одного гражданина от участия в процессе;
- согласие остальных субъектов наследования на принятие.
Правовая практика требует решения этого вопроса только с привлечением судебных органов. Именно суд определяет дальнейший ход процедуры, осуществляемой нотариусом, в соответствии с гражданским законодательством.
Важно! Правопреемники получают не только собственность, но и ответственность наследника по долгам.
Отсутствие завещания умершего человека, а также предназначенных им наследников, позволяет родственникам изъявить собственную волю путем подачи письменных документов о приращении частей наследуемого имущества. После открытия нотариусом процедуры наследования, он выявляет получателей, признаваемых «отпавшими».
Нотариус имеет соответствующие инструкции, требуемые к исполнению во время ведения такого дела. Он осуществляет регистрационные и оформительские процедуры, после этого разрешает вопросы приращения частей владений (но не превышающей отказной доли). Отдельно вычленяются освободившиеся части наследования, именно они перераспределяются.
Приращение долей в наследстве: причины и нюансы процедуры в 2022 году
Приращение долей в наследстве признается сложным делом, заводимым нотариусом по месту открытия наследственного дела. Процедура состоит из двух этапов, между которыми необходимо выжидать полгода.
- Субъект наследственного дела отказывается от собственной доли (при отсутствии добровольного отказа, происходит оформление судебного решения). Это лицо имеет право отправлять заявление о намерениях, посредством почты или представителя. Получив эту бумагу, нотариус проверяет её законность, сверяет подпись (при передаче документа представителем, от него требуется нотариальное заверение от первого лица). Отказ положено оформить за 6 месяцев, после открытия наследственного дела: собственник имеет возможность принять имущество, после отказаться от него.
- Отказ возможен по истечении срока, установленного законом, только он требует обязательного судебного рассмотрения.
- Затем происходит приращение доли, отошедшей от одного из субъектов. Человек, претендующий на приращение части наследства, пишет заявление, собирает документы и получает свидетельство о праве наследования. Каждый из наследников по закону должен согласиться на такие действия, если этого не получается достичь, приходиться обращаться в суд по разделу имущества.
Важно! Отказавшись от своих прав, преемник не может передумать, поэтому такой процесс требует тщательного обдумывания принятого решения.
Важно правильно заполнять документы, изъявляющие желание увеличить долю наследуемого имущества, указав при этом, что именно требуется. Предпочтительнее доверить этот процесс нотариусу, обладающему необходимым образованием и способностями, для грамотного оформления процедуры приращения. Возникновение любых ошибок требует полного исправления документа.
Важно! Наследники могут составлять заявление не только самостоятельно, но и посредством нотариально удостоверенных представителей.
Любая юридическая процедура требует, чтобы выдерживались обязательные требования. Для долей также есть рамки. По Гражданскому кодексу для приращений выдерживают следующие условия:
- Остальные заявители согласны на наследование на любом основании.
- На наследство претендуют два (или более) человека, участвующие в наследственном деле.
- Доля одного из участников уменьшается или ликвидируется.
Оформляя наследственную трансмиссию, необходимо учитывать, что ситуация покажется более запутанной. Это является проблемой при вступлении с прирощенной долей. Главное, чтобы у участвующих в дележе были достаточные основания для увеличения долей в результате процедуры.
Отказаться от принятия имеет право любой из законных правопреемников. На это есть необходимые условия:
- Лицо указано в завещательном документе.
- Субъект входит в первоочередной круг претендентов.
Группой лиц, являющихся отпавшими, могут стать:
- не подавшие заявление на вступление в течение полугода;
- оформившие отказное соглашение без указания преемника;
- недостойные наследники, преступившие закон в отношении собственника;
- вступающие на основании поддельных, фальсифицированных бумаг.
Права наследования долей, утраченные в результате наличия уважительных причин, восстанавливаются в суде. Поводом для добровольного лишения может быть большой долг завещателя перед кредиторами, которые имеют право востребовать деньги с наследника.
Приращение наследственных долей
Первый способ – отказ от доли в наследстве.
Согласно п. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст. 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
Согласно п. 2 и 3 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
Согласно п. 4 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (ст. 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156). Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве (ст. 1149); если наследнику подназначен наследник (ст. 1121).
Согласно п. 2 и 3 ст. 1158 ГК РФ отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 этой статьи, не допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Согласно п. 1 ст. 1159 ГК РФ отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.
Второй способ – соглашение о разделе наследства.
Согласно п. 1 ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.
Согласно п. 2 ст. 1165 ГК РФ соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства.
Согласно п. 3 ст. 1165 ГК РФ несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
Третий способ – приращение доли.
Согласно п. 1 ст. 1168 ГК РФ наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (ст. 133), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
Согласно п. 2 ст. 1168 ГК РФ наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (ст. 133), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.
Согласно п. 3 ст. 1168 ГК РФ, если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
Если автору вопроса не удастся договориться с остальными наследниками, то самый подходящий способ – третий, в соответствии с п. 2 ст. 1168 ГК РФ.
Правом получить собственность умершего гражданина обладают все его дочери и сыновья. По словам руководителя юридической практики компании «Интерцессия» Григория Скрипилева, в число наследников первой очереди по закону включаются все дети умершего, а не только те, кто появился в браке.
Вот, кто входит в их число:
- удочеренные или усыновленные дети. Они приравниваются к собственным дочерям или сыновьям и обладают теми же правами, что другие претенденты, относящиеся к первой очереди;
- дети умершего, родившиеся вне брака. Для получения прав наследования достаточно записи в свидетельстве о рождении;
- дети, прошедшие через процедуру признания отцовства. Если этот факт признан судебным решением, то такие граждане получат права, которые имеют остальные претенденты, относящиеся к первой очереди;
- не родившиеся на момент смерти наследодателя дети. Они должны появиться на свет не позднее десяти месяцев после открытия наследства.
Распоряжение унаследованными долями в квартире
Отпавших претендентов устанавливает нотариус тогда, когда открывает наследственное дело. Распределение передаваемых объектов недвижимости регулируется статьей 1161 кодекса. В ней указывается, что причитающаяся часть такого наследника пропорционально разделяется между другими наследниками. Более понятно это выглядит на примере.
Земельный участок перераспределялся между четырьмя претендентами, так как пятый наследник отказался от причитающейся части. Поэтому доля каждого из четырех лиц возрасла на одну четверть от той доли, которая принадлежала пятому наследнику.
Приблизительно такая же практика реализуется в отношении наследования, осуществляемого по завещанию. Завещатель вправе указать, как основных, так и подназначенных преемников. Если главный претендент откажется от причитающейся доли, то она перейдет к подназначенным преемникам, где распределится таким же образом, как и части приращённые.
Приращение долей осуществляется исключительно в стенах суда. Без соответствующего судебного решения нотариус не будет вносить изменения самостоятельно, так как он несет ответственность за этот процесс. Процедура регулируется ГК РФ, где указан следующий порядок.
- Родственники усопшего подают заявление о приращении доли, если завещательного документа с подназначенными наследниками нет.
- Отпавшие наследники выявляются нотариусом, когда открывается дело о наследстве. Об этом указано в инструкции для нотариусов.
- Выполняется непосредственная процедура приращения.
- Освободившаяся доля выделяется, а затем перераспределяется в вышеописанном порядке.
Важно! Если преемник пожелает продать долю, полученную путем приращения, ему необязательно ждать трех (пяти) лет, чтобы совершить сделку без налогов. За отчуждение данной недвижимости налог не взимается даже в том случае, когда продажа осуществляется сразу после оформления документов в собственность.
Существуют причины, когда приращение не может совершаться. К таковым относятся следующие:
- наличие подназначенных наследников в завещательном документе, которые вправе претендовать на наследственную часть, если основной наследник откажется от своей доли;
- переход доли состоялся по трансмиссии, вне зависимости от того, осуществлялась ли она по закону или завещанию;
- наследник отказался от причитающейся части, но указал преемника, в пользу кого он это сделал;
- один из наследников ушел из жизни в один момент с наследодателем;
- документ, где изложено волеизъявление с удостоверением нотариуса, отсутствует.
Внимание! Если преемников определить невозможно, то наследственное имущество считается выморочным и переходит в государственную собственность.
На практике встречается много случаев, когда имеет место приращение долей, это основывается на принципах их перераспределения. Вот конкретные примеры.
Конев А.А. завещал 50 процентов имущества жене, Коневой Ж. К., а также по одной четверти – 2-м внукам: Сергееву В.Г. и Аверину В.К. Однако Аверин В.К. написал отказ от доли, вручив его нотариусу. Таким образом, доля этого наследника была перераспределена между другими наследниками: Коневой Ж.К. и Сергеевым В.Г, при соотношении долей два к одному. В результате вдова получит 2/3, а внук – 1/3 наследственного имущества.
Иванов В.В. составил завещание, где указал о передаче дома дочери от 1-го брака, Лазаревой И.В. Другое имущество он передал жене и дочери в одинаковых долях. Однако его дочь от 2-го брака подала в суд заявление с требованием отстранить сестру от наследства. Она указала, что сестра не платила алиментные платежи, которые были назначены судом, не оглашала доходы и продала машину в фиктивном порядке. Данные действия она совершила с целью неоплаты задолженности по алиментам. Изучив все обстоятельства дела, суд удовлетворил иск. В результате этого дом был перераспределен между женой и сыном в соответствии с их долями, то есть они получили по половине.
После ухода из жизни Лазарева Г.С. имущество должно было перейти жене и двум дочерям в одинаковых долях по одной трети. Но супруга отказалась от доли в пользу старшей дочери, которая в результате этого получила две трети. Младшей же дочери так и осталась одна треть наследственного имущества. Но младшая дочь подала иск в суд, обжаловав действия нотариуса. В заявлении она указала, что доля матери должна распределяться поровну. Однако суд вынес решение, отказав младшей дочери в удовлетворении иска. Отказ «отпавшего» наследника был осуществлен в пользу конкретного лица, ввиду чего приращение не выполняется.
Приращение наследственной доли представляет собой специальный процесс, предполагающий перераспределение имеющегося наследства между наследниками. Он осуществляется исключительно в ситуации, когда какой-либо наследник отказывается от своей доли, поэтому данное имущество равномерно распределяется между всеми оставшимися претендентам.
Важно! Приращение осуществляется в отношении наследников, принявших наследство. Данная процедура регулируется ст. 1161 ГК.
ГК РФ Статья 1161. Приращение наследственных долей
1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. 2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 статьи 1121).
В этой статье содержится информация относительно оснований, на которых допускается приращение, а также приводятся условия его выполнения.
Для приращения наследственных долей должны выполняться определенные условия. К ним относится:
- наследников должно быть двое или больше, так как при наличии одного наследника все равно все наследство переходит ему, а если он отказывается от имущества, то оно переходит наследникам следующей очереди;
- претендент на наследство должен отпадать исключительно при наличии оснований, указанных в ст. 1161 ГК;
- все остальные наследники должны быть согласны разделить между собой освободившуюся долю.
Ст. 1116 ГК содержит информацию о том, что наследство принимать могут граждане, являющиеся живыми на тот день, когда открывается наследство.
ГК РФ Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.
2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. Например, в завещании указывается, что гражданин после смерти оставляет все свое наследство жене и сестре в равных долях. До открытия наследства сестра умирает, но у нее имеется сын и дочь. Все наследство в такой ситуации переходит к жене, так как оно было распределено исключительно между двумя людьми, а за счет того, что сестра умерла, она считается выбывшим наследником, поэтому ее дети не могут претендовать на это имуществу. Также имеется другой пример, когда только часть имущества по завещанию делится между 3 наследниками. Если одни из них умирает, то его доля в равной степени делится между законными наследниками, а не теми, которые прописываются в завещании.
Существуют ситуации, когда наследник умирает уже после открытия наследства, поэтому фактически считается, что он принял долю. При этом он не оформил необходимые документы для вступления в наследство, но даже это рассматривается судом как достаточное основание для того, чтобы эта доля все равно осталась за умершим человеком и была передана его родственникам.
Как делится наследство на доли? Смотрите видео:
Приращение наследственных долей — правила и практика
Приращение непременно выполняется при учете строгих правил, причем они зависят от того, какая информация указывается в завещании, а также кто выступает в качестве получателей долей. К этим правилам относится:
- если полностью все наследство по завещанию уходит определенным гражданам, то если один из них по разным причинам не получает свою долю, то она распределяется между всеми остальными лицами, имеющимися в данном документе, а для деления учитывается, какая часть наследства передается каждому из них;
- если в завещании указывается только часть наследства, которая переходит конкретным лицам, то если один человек отказывается от своей доли, то она делится между законными наследниками, а не теми, которые прописаны в документе, поэтому люди, имеющиеся в завещании, не могут участвовать в приращении.
Данные механизмы являются достаточно сложными, поэтому рекомендуется изучить несколько интересных примеров. Например, человек не оставил завещание, поэтому после его смерти имущество распределяется исключительно между законными наследниками.
Как будет делиться имущество в гражданском браке? Читайте в этой статье.
К ним относится дочь, а также брат и две внучки, отец которых умер. По какой-либо причине брат отказывается от наследства, поэтому половина имущества достается дочери, а обе внучки получают вторую половину, которая делится между ними поровну. Если же отпадает одна из внучек, то дочь, брат и внучка получают треть имущества в равных долях.
Другой ситуацией является случай, когда все имущество указывается в завещании. Получателями его становится сын, жена и дочь в равных долях. Например, сын отказывается от наследства, тогда жена и дочь получают свои доли, а оставшаяся третья доля делится между ними поровну.
Другие законные наследники в такой ситуации никаким образом не смогут получить имущество, так как единственный вариант для этого заключается в том, что все люди, имеющиеся в документе, откажутся от ценностей, но такое встречается крайне редко.
Когда и кто не может отказаться от наследства? Ответы в видео:
Сам процесс считается сложным, поэтому проводится исключительно опытными нотариусами. Он делится на два крупных этапах, между которыми проходит довольно значительный промежуток времени, равный 6 месяцам. Вся процедура заключается в действиях:
- Первоначально какой-либо наследник должен отпадать, для чего он самостоятельно отказывается от своей доли или не может стать получателем ценностей по какой-либо другой причине. Если добровольно гражданин отказывается, то это решение непременно правильно оформляется. Для этого он может подать специальное заявление об отказе, причем не только лично, но и с помощью отправки письма или через представителя. Полученное заявление изучается нотариусом, причем на нем непременно должна иметься подпись гражданина. Если используется для передачи документа представитель, то у него с собой должна быть заверенная нотариусом доверенность, причем в ней указывается, какими полномочиями наделяется представитель, так как нередко вовсе у него имеется возможность для самостоятельного составления заявления. Отказ должен оформляться в течение полугода после открытия завещания, причем после этого срока может отсутствовать возможность для подачи заявления. Допускается в течение этого промежутка времени сначала принять наследство, а потом отказаться от него. Если отказываться надо после этого срока, то для этого должны быть объективные причины, а также рассматривается такой вопрос исключительно в суде. Для этого в суд подается заявление, где указаны причины для отказа, а также гражданин объясняет, почему не выполнил процесс ранее.
- Следующий этап заключается в том, что доля гражданина, отказавшегося от наследства, переходит другим наследникам. Данный процесс предполагает учет правил и требований, описанных выше. Чтобы получить свою долю, наследники реализуют простые последовательные действия. Сначала подается специальное заявление, а также собираются документы, выступающие подтверждением возможности человека претендовать на приращение. Далее будет получено свидетельство о наследственном праве. Подать заявление надо в течение полугода после смерти наследодателя, а вот свидетельство может выдаваться уже после этого срока. Все наследники должны быть согласны с распределением имеющейся доли. Нередко один из людей против такого деления, а в этом случае дело передается в суд, поэтому все наследники не смогут получить свидетельства о наследовании. Если же все граждане согласны с таким перераспределением, то они так же получают дополнительно свидетельство на наследство конкретной части доли.
Какое правопреемство называется сингулярным? Смотрите
Важно! Добровольный отказ наследника от имущества не может быть изменен в будущем, поэтому каждый человек перед принятием такого решения должен тщательно обдумать его последствия, так как вернуть ценности не получится.
Необходимо грамотно составлять заявление на приращение доли, причем желательно заниматься данным процессом непосредственно у нотариуса, так как у него непременно имеются пустые актуальные бланки, а также он может подсказать, какие сведения должны вноситься в этот документ.
Если обнаруживаются какие-либо ошибки или информация в заявлении не соответствует требованиям законодательства, то придется переписывать его полностью.
Важно! Заниматься составлением данного заявления может не только сам непосредственный наследник, но и его представитель, имеющий доверенность и полномочия на выполнение этого процесса.
Проводилось огромное количество различных судебных разбирательств в отношении приращения наследственных долей, причем вся информация по таким делам в свободном доступе располагается в интернете на различных сайтах. Даже в ст. 1161 ГК имеются определенные судебные решения относительно различных дел.
Отмечается, что в каждой отдельной ситуации суд может принимать сторону разных наследников, а также нередко распределение долей осуществляется не пропорционально.
Учитывается множество моментов, но основным предназначением суда является полное следование воле умершего человека, поэтому его решения никаким образом не должны противоречить информации, имеющейся в завещании.
Перед началом приращения непременно нотариус должен убедиться, что отпавший наследник никаким образом не претендует на свою долю, так как при отсутствии официально составленного отказа он всегда имеет право предъявить права на ценности, причем уже непосредственно в процессе перераспределения имущества, что приведет к необходимости начинать судебное разбирательство.
В ст ст. 1141-1145 ГК РФ указаны лица, имеющие право наследования, как по закону, так и по завещанию. Если уходит из жизни наследник (в отношении которого наследодатель оставил завещание), не успев принять наследство, либо если он в порядке суда признан без вести пропавшим, то нотариус имеет право отнести его к разряду отпавших, если у того нет претендентов в порядке трансмиссии. Основания, когда может осуществляться приращение долей, имеют место в следующих случаях:
- преемник не захотел принять наследство, или не сделал этого в течение шести месяцев с момента открытия;
- отказался от части и не указал конкретного наследника;
- был признан судом недостойным наследником, и не имеет прав претендовать на наследственное имущество;
- предъявил завещание, которое в порядке суда установлено как недействительное.
Любое из вышеназванных обстоятельств должно подтверждаться документально, а именно:
- бумагами, выданными нотариусом;
- согласием в письменном виде лиц, участвующих в процессе;
- правами на имущество.
Когда физически долю выделить не представляется возможным, так же как и оформить процесс юридически, приращение осуществляется путем компенсации в денежном выражении или в натуральной виде. Величина данного возмещения должна совпадать с ценой наследственной долей.
Вопрос решается 2-мя путями:
- подписанием соглашения, согласно которому возмещение выполняется одним из наследников посредством передачи соответствующего имущества (к примеру, став владельцем дома остальным наследникам компенсировать их доли);
- подать иск в судебный орган.
В статье 1170 того же кодекса указаны наиболее значимые моменты компенсации для наследника, если имущество, которое он получил, не соответствует полагающейся доле. В основном, такие трудности появляются, если объект, передаваемый по наследству, является крупной собственностью, не делимой в натуре или если деление является нецелесообразным в определенном случае.
Существуют условия, соблюдение которых необходимо для перераспределения и приращения долей.
Существование иных наследников, имеющих право на собственность умершего, согласно завещанию или по закону. В случае, когда их число меньше двух, приращение наследственной доли считается невозможным. Если единственный наследник отказался от своих прав, то имущество становится выморочным — его может наследовать муниципальное образование, субъект РФ или Российская Федерация.
Принятие наследства другими лицами, имеющими на это права. Приращение долей становится осуществимым только в этом случае. Таким образом, каждый наследник получает свою долю имущества, которая высчитывается исходя из их количества.
Порядок приращения наследственных долей
Статья 1170 ГК РФ содержит разъяснения по поводу порядка и особенностей компенсации, которую получает наследник ввиду несоответствия фактически полученного имущества с причитающейся ему долей. В значительной части случаев речь идет о крупной собственности (доме, квартире, земельном участке), которая не может быть разделена физически, или это разделение признано нецелесообразным.
Существуют две возможности решения вопроса с компенсацией:
- Взаимное соглашение между наследниками, в результате которого компенсация происходит за счет одного из них путем передачи другим личного имущества. В этом случае он может получить большую долю, чем сказано в завещании (например, получить весь дом в свое пользование, возместив другим наследникам стоимость их долей).
- Обращение в суд.
При отказе одного из наследников от причитающейся ему доли в имуществе наследодателя, она распределяется между другими претендентами на наследство. Соответственно, доля каждого из них будет увеличена. При отсутствии других наследников или их количестве менее двух этого не происходит, и право на долю имущества переходит к следующему в очереди на него.
Спорные вопросы могут быть решены путем взаимного соглашения между лицами, указанными в завещании, или являющимися наследниками любой очереди. Возможна компенсация получаемой части имущества за счет средств получающего его лица. При этом прочие наследники перестают иметь права на него.
- Понятие наследования по закону
- Порядок получения наследства без завещания (по закону)
- Как распределяется наследственное имущество
- Срок вступления в наследство без завещания
- Чем отличаются фактическое и нотариальное наследование
- Оформление наследства без завещания в нотариальной конторе
- Наследование без завещания в порядке трансмиссии
- Вступление в наследство по завещанию
- Выделение обязательной доли наследства
- Как проверить, есть ли завещание?
- Правила действия удостоверенных завещаний
- Сроки и способы вступления в наследство
- Требуется ли нотариальное оформление наследства
- Что делать, когда пропущен срок оформления
- Можно ли оспорить завещание в судебном порядке
- Стоимость оформления наследства
Существует два законных основания для приобретения наследства. Гражданин вправе еще при жизни определить будущую судьбу своего имущества, составив завещание и указав имена конкретных наследников. Это основание для перехода собственности к иным лицам является приоритетным. Лишь при отсутствии завещания, в действие вступает второй механизм наследования — «в силу закона». Он предусматривает переход наследства к ближайшим родственникам умершего и отличается двумя особенностями:
- круг наследников детально установлен законом, а не самим наследодателем, причем список исчерпывающий;
- законодательно регламентирован порядок их призвания к получению наследства в порядке очередности.
Законное наследование происходит при следующих обстоятельствах:
- отсутствует завещание или оно признано незаконным по суду;
- в документе перечислена только часть имущества: не включенная в него собственность наследуется по закону;
- наследники по завещанию отказались принять наследство или вообще не обращались к нотариусу;
- указанные в распоряжении правопреемники лишены права наследования из-за преступных действий в отношении наследодателя (других наследников);
- имеются родственники умершего лица, претендующие на получение обязательной доли наследства.
Один и тот же человек может унаследовать имущество умершего лица, как по завещанию, так и по закону. В этом случае он должен в заявлении нотариусу указать сразу оба основания. Также он вправе по одному из них выразить согласие на принятие наследства, а по другому — отказ. Наследование части имущества, положенному по конкретному основанию, не допускается.
Пример. Умерший гражданин А. завещал квартиру дочери, долю в ООО — сыну. Кроме этого, после его смерти остался земельный участок, дачный дом и автомобиль. Незавещанное имущество по закону делится поровну между братом и сестрой, каждый из которых, получает свидетельство о праве собственности на ½ часть указанной недвижимости и транспортного средства. Дочь выразила письменный отказ от принятия наследства по закону, и в результате все, кроме квартиры, отошло брату.
Подробнее про конкретные вопросы вступления в наследство по завещанию читайте по ссылкам:
Наследство по завещанию: пропущен срок
Вступление в наследство по завещанию Обязательная доля наследства без завещания (по закону) и при наличии завещания
Законное наследование у нас в стране применяется чаще, чем по завещанию. Российские граждане еще не привыкли к частной собственности, и относительно редко оставляют письменные распоряжения в отношении своей собственности на случай смерти. В этом случае наследование имущества умершего лица происходит по закону (ст. 1141-1151 ГК РФ).
Подробнее про конкретные вопросы вступления в наследство по закону читайте по ссылкам:
Обязательная доля наследства без завещания (по закону) и при наличии завещания
Порядок вступления в наследство по закону
Вступление в наследство после смерти
Свидетельство о праве на наследство по закону
Наследование по завещанию и без завещания в 2022
Наследство после смерти без завещания переходит к членам семьи умершего лица и его кровным родственникам. Все они разделены на 7 очередей и каждая получает возможность наследования только, когда отсутствует предыдущая. Например, вторая очередь призывается, если отсутствуют все наследники первой (умерли, не заявили о себе, отказались от своих прав или лишены их). Наследственное имущество делится в равных частях между всеми участниками призываемой очереди.
В 1-ю очередь входят вдова (вдовец) умершего, его дети и родители. Во 2-ю очередь: братья, сестры, в 3-ю — тети, дяди, и так далее. Очередность выстроена по степени близости родства к наследодателю. Отметим, что внуки, племянники, двоюродные братья и сестры не являются самостоятельными наследниками. Они входят в состав призываемой очереди только в случае смерти их родителей — по праву представления. Троюродные родственники вообще не упоминаются в законе.
Принять имущество наследодателя, то есть вступить в свои права, наследники должны в течение полугода со дня смерти родственника. Это срок является пресекательным, по его истечении нотариус обязан выдать обратившимся к нему лицам свидетельство о праве на наследство. Лишь в случае, когда кто-то из правопреемников отказывается от своей доли (безусловно или в пользу другого наследника), срок принятия наследства может быть продлен до 9 месяцев.
Само по себе оформление документов может занять и больший срок. Главное, что должны сделать правопреемники — принять имущество умершего лица, подав в нотариальную контору заявление или фактически использовать доставшуюся собственность по своему усмотрению.
При пропуске установленного законом срока нотариус откажется открыть наследственное дело. Свои права «опоздавшим» придется устанавливать в судебном порядке, при этом необходимо доказать уважительную причину пропуска и (или) незнания об открытии наследства.
Наследование по факту означает, что лицо, считающее себя законным наследником, фактически начинает пользоваться имуществом наследодателя, не обращаясь в нотариальную контору. Например, он производит следующие сведения:
- вселяется в его дом или квартиру;
- оплачивает коммунальные платежи, налоги;
- производит ремонт, обработку участка умершего;
- возвращает долги наследодателя;
- сдает жилое помещение, принимает арендную плату.
Если перечисленные действия наследник производит в течение 6 месяцев после открытия наследства, считается, что он фактически принял его. Правопреемник вправе обратиться в нотариальную контору в любое время, чтобы получить свидетельство о праве на наследственное имущество. Но в этом случае он должен документально доказать наследование по факту без завещания в 6-месячный период: представить квитанции, справки. Если нотариусу этих документов будет недостаточно, наследник будет вынужден обращаться в суд с требованием о признании его принявшим наследство.
Фактическое принятие дает возможность пользоваться имуществом умершего лица, но им невозможно распорядиться: продать, завещать, подарить. Для совершения этих действий необходимо официальное оформление собственности на свое имя, то есть регистрация недвижимости в ЕГРН, транспортных средств, оружия в МВД, ГИБДД, бизнеса — в налоговых органах. Это можно сделать только на основании свидетельства, выданного нотариусом.
Когда наследование происходит по закону, родственники умершего должны обратиться к любому нотариусу на территории нотариального округа, где перед смертью был прописан умерший. Как правило, это город, например, Москва. Любой наследник может действовать независимо от других. Если нотариус выявит по электронной базе, что наследственное дело уже открыто в другой конторе, он направит заявителя по нужному адресу.
Нотариусу необходимо подать заявление о принятии наследства в течение полугода и представить документы, подтверждающие:
- факт смерти (свидетельство ЗАГС);
- родственную связь с умершим лицом;
- последнее место жительства наследодателя;
- состав наследственного имущества;
- принадлежность собственности умершему гражданину.
Наследственное дело ведется 6 месяцев, по окончании нотариус выдает всем обратившимся родственникам свидетельство на наследство. В нем указывается принадлежащая каждому наследнику доля. Именно этот документ является основанием для перерегистрации недвижимости в регистрационных органах на имя нового владельца. Регистрация собственности в госреестрах дает право распоряжаться полученным имуществом в полном объеме.
Справедливости ради надо сказать, что в России оформление наследства после смерти по завещанию – процедура достаточно редкая. У нас традиционно завещаний не пишут. И вообще в большинстве семей считается дурным тоном обсуждать будущее наследство старших родственников. И уж тем более, не составляют завещания совсем молодые люди, как это принято на Западе.
На практике бывает, что отсутствие завещания приводит к наследственным спорам. Но с другой стороны, и судебные процессы по оспариванию условий завещания тоже не редкость. Так что есть завещание, или нет, процедура и сложность оформления наследства в корне не меняется.
- Наследник/наследники обращаются к нотариусу, который регистрировал завещание.
- Тот выдает свидетельства о наследовании имущества, согласно волеизъявлению наследодателя.
Пошаговый порядок оформления наследства по завещанию таков:
- Лицо, или лица, указанные в завещании, открывают у нотариуса дело о наследстве.
- Готовят все необходимые документы для получения свидетельства.
- Оплачивают пошлину.
- Получают бланки свидетельств, на основании которых оформляют унаследованное имущество на себя.
Завещание дает неоспоримый приоритет наследнику, на чье имя оно составлено. Но нужно учитывать один момент. Оформление наследства по завещанию в России не может препятствовать тому, чтобы родственники, имеющие право на обязательную долю наследства усопшего, получили положенную им долю.
Это самый распространенный в нашей стране вариант наследования. Например, оформление наследства без завещания после смерти родителя или родителей. Один или несколько взрослых детей (а также родителей усопших, если они еще живы) в равных долях делят между собой их имущество. Это самый простой вариант.
Порядок оформления наследства без завещания в рамках «малой семьи» прост:
- Наследники приходят к территориальному государственному нотариусу со свидетельством о смерти, и открывают наследство.
- Затем каждый из них пишет заявление о принятии наследства, либо отказе от него.
Документы для оформления наследства условно можно разделить на две категории:
- Те, что предъявляются при первом визите и написании заявления о принятии наследства, либо отказе от него.
- Те, что требуются для подготовки свидетельства о наследовании.
В первую очередь нотариусу необходимо принести документы, нужные для оформления наследства. А именно:
- Паспорт/паспорта (дополнительно нотариус может попросить ИНН и СНИЛС).
- Свидетельство о смерти.
- Справка из жилищного органа о составе семьи умершего (чтобы было понятно, проживали наследники с ним вместе или нет).
- Документы, подтверждающие родственную связь.
- Завещание (если таковое имеется).
Необходимость последующих документов зависит от характера наследуемого имущества. Какие документы для оформления наследства могут понадобиться? Те, что подтверждают правообладание наследодателя на то или иное имущество, или само его наличие:
- Договора купли-продажи на недвижимость.
- Кадастровые и технические паспорта.
- Банковские договора.
- ПТС/СТС на транспорт.
- Акты оценки имущества и прочее.
Нотариус обязательно сообщит, что ему необходимо для оформления свидетельства о наследстве. При отсутствии тех или иных бумаг, нотариус может запросить дополнительные сведения.
Еще один актуальный вопрос – сколько налога правопреемнику придется заплатить в казну после того, как он узаконит право на имущество умершего родственника?
Уточним сразу: платят за наследство не налоги, а пошлины. Налог упразднен в 2006 году. Впрочем, разница актуальна скорее для ФНС, чем для плательщика.
Государственная пошлина на наследство имеет разный размер: 0,3% от стоимости для близких родственников (двух первых очередей), 0.6% — для всех прочих. От пошлины освобождаются:
- Лица, постоянно проживающие в наследуемой недвижимости.
- Несовершеннолетние наследники.
- Недееспособные граждане.
- Некоторые льготные категории (ветераны и т.д.).
Если у вас остались вопросы на изложенную тему – юристы сайта prav.io будут рады ответить на них. Возможны бесплатные и платные консультации, помощь в оформлении документов.
Подобное ограничение в отношение наследодателя в большинстве случаев становится причиной разногласий между наследниками. Лица, указанные в завещании, через суд могут уменьшить размер обязательной доли или полностью лишить человека наследства. Учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, добиться положительного решения на суде весьма непросто: на практике суды крайне редко принимают сторону истца по такой категории дел.
Законодательство не обязывает лицо получать наследство в обязательном порядке. В случае с обязательной долей все сугубо добровольно: человек сам решает, принимать или не принимать ему наследство. Право на отказ закреплено в ст. 1157 ГК РФ.
Отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника — нельзя. Также наследник не сможет отказаться и от части причитающейся ему доли. Часть наследственного имущества принимается к наследованию или не принимается. Вследствие непринятия доли наследников по завещанию возрастут: каждый их получит одинаковую часть «отказного» наследственного имущества.
Оформление наследства в 2022 году
-
Арбитражный процессуальный кодекс
-
Бюджетный кодекс
-
Водный кодекс
-
Воздушный кодекс
-
Градостроительный кодекс
-
Гражданский кодекс часть 1
-
Гражданский кодекс часть 2
-
Гражданский кодекс часть 3
-
Гражданский кодекс часть 4
-
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
-
Жилищный кодекс
-
Земельный кодекс
-
Кодекс административного судопроизводства
-
Кодекс внутреннего водного транспорта
-
Кодекс об административных правонарушениях
-
Кодекс торгового мореплавания
-
Лесной кодекс
-
Налоговый кодекс часть 1
-
Налоговый кодекс часть 2
-
Семейный кодекс
-
Таможенный кодекс Таможенного союза
-
Трудовой кодекс
-
Уголовно-исполнительный кодекс
-
Уголовно-процессуальный кодекс
-
Уголовный кодекс
-
ФЗ об исполнительном производстве
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ
-
Производственный календарь 2017
Для пятидневной рабочей недели
-
Закон о коллекторах
Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ
-
Закон о национальной гвардии
Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ
-
О правилах дорожного движения
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090
-
О защите конкуренции
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ
-
О лицензировании
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ
-
О прокуратуре
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1
-
Об ООО
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
-
О несостоятельности (банкротстве)
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
-
О персональных данных
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
-
О контрактной системе
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
-
О воинской обязанности и военной службе
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ
-
О банках и банковской деятельности
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
-
О государственном оборонном заказе
Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ
-
Закон о полиции
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ
-
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017)
-
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 6 (ред. от 26.12.2017)
«Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам»
-
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)
-
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 26.12.2017)
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»
-
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23
«О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом»
-
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22
«О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности»
-
Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.09.2017)
-
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)
-
Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)
Если супруги не заключили брачный договор, то применяется установленный законом режим собственности, так называемый “законный режим имущества супругов”. А исходя из закона на имущество супругов распространяется режим совместной собственности. При таком режиме имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Таким образом, любое имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого оформлены права на имущество, является их совместной собственностью за некоторыми исключениями.
Исключения из режима совместной собственности. Какое имущество не делится при разводе?
- личное имущество супругов (например, имущество, принадлежавшее супругу до брака либо полученное во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам)
- вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), в том числе приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши
- исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданные одним из супругов
- средства материнского (семейного) капитала
- вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения интересов несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и т.д.), а также денежные вклады, открытые на имя общих несовершеннолетних детей. Обратите внимание, что это положение применяется только к общим детям супругов. Вклад, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка только одного из супругов за счет внесения их общих денежных средств, подлежит разделу на общих основаниях.
- имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, при признании его таковым судом. Необходимо учитывать особенности рассмотрения спора о разделе имущества супругов в случае, если их семейные отношения фактически прекратились до расторжения брака в установленном порядке и супруги проживали раздельно. Суд может признать имущество, нажитое супругами по отдельности в период их раздельного проживания, собственностью каждого из них. По смыслу этой нормы, если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно не приобретали имущество, суд может произвести раздел лишь того имущества, которое являлось их совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства. О фактическом прекращении семейных отношений истца и ответчика могут свидетельствовать такие обстоятельства, как проживание супругов по разным адресам, снятие супруга с регистрационного учета в связи с убытием в другой населенный пункт, наличие у одного из супругов фактических брачных отношений с другим лицом, рождение ребенка от этого лица, заключение брачного договора и т.д. (например, Апелляционное определение Московского городского суда от 14.04.2015 по делу №33-10875, Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2016 по делу №33-49194/2016, Апелляционное определение Московского городского суда от 18.10.2017 по делу №33-42335/2017, Апелляционное определение Московского городского суда от 14.09.2017 по делу №33-33709/2017, Апелляционное определение Московского городского суда от 12.09.2017 по делу №33-36448/2017). О продолжении семейных отношений могут свидетельствовать такие факты, как регистрация супруги на жилую площадь к супругу, проведение совместного отдыха за границей и совместного досуга, приобретение абонемента в фитнес-клуб для супруги, ведение домашнего хозяйства и пр. (Апелляционные определения Московского городского суда от 16.02.2017 по делу №33-6294/2017, от 12.01.2017 по делу №33-1145/2017). Однако в судебной практике высказывается мнение о том, что наличие хороших отношений с детьми и совместное проведение досуга безусловно не подтверждают наличие семейных супружеских отношений (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.09.2017 по делу №33-36448/2017). Кроме того, о прекращении семейных отношений не может свидетельствовать факт вынесения судебного приказа о взыскании алиментов с ответчика (Апелляционное определение Московского городского суда от 22.09.2016 по делу №33-37798/2016)
Что делится между супругами при разводе при отсутствии брачного договора?
Общая собственность наследников: актуальные проблемы теории и практики
Для раздела совместно нажитого имущества по соглашению сторон супругам необходимо составить соглашение о разделе имущества, в котором определить, какое имущество переходит в индивидуальную собственность каждого из супругов, и обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения соглашения о разделе имущества. На практике имеет место также заключение супругами соглашения об определении долей в их общем имуществе. Такое соглашение является по сути соглашением о разделе общего имущества супругов, которое также должно быть нотариально удостоверено (п. 2 ст. 38 СК РФ; Письмо Росреестра от 31.03.2016 года № 14-исх/04224-ГЕ/16). Нотариус при удостоверении соглашения о разделе имущества супругов, в частности, проверяет принадлежность этого имущества супругам (бывшим супругам) на праве собственности, наличие ограничений, обременений, прав третьих лиц или ареста данного имущества
При разделе имущества супруги могут исходить из равенства их долей либо отступить от этого принципа и определить доли каждого из супругов по своему усмотрению, принимая во внимание, например, интересы и потребности несовершеннолетних детей, которые остаются с одним из супругов (п. 1 ст. 39 СК РФ; п. 2 ст. 254 ГК РФ).
При заключении соглашения о разделе общего имущества супругов проводить оценку общего имущества супругов не требуется. Такая оценка обязательна при разделе имущества разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о стоимости этого имущества (ч. 1 ст. 8 Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ).
Соглашение о разделе можно заключить, как в период брака, так и после расторжения брака. Но когда все-таки лучше заключать соглашение о разделе совместно нажитого имущества? Исходя из налоговых рисков, лучше заключать соглашение о разделе имущества в период брака, так как согласно пункту 5 статьи 208 Налогового кодекса РФ доходы по операциям физических лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками не признаются доходами в целях налогообложения. Поэтому сумма, выплачиваемая супругом, получившим большую долю имущества, супругу, получившим меньшую долю, на основании решения суда, является компенсацией, и не подлежит обложению НДФЛ, а аналогичная сумма, выплачиваемая бывшим супругом (после расторжения брака) бывшему супругу является доходом, подлежащим обложению НДФЛ. Данной позиции придерживается Минфин РФ в письме от 2 марта 2017 г. № 03-04-07/11811.
Если права на имущество подлежат государственной регистрации (например, недвижимость), то для переоформления права собственности необходимо обратиться в уполномоченный орган для регистрации. Соглашение о разделе в этом случае будет являться основанием для регистрации.
Для удостоверения соглашения о разделе нотариусу необходимо предоставить также следующие документы:
- свидетельство о заключении брака
- документы, удостоверяющие личность супругов
- свидетельство о расторжении брака (при наличии)
- документы, подтверждающие права на совместно нажитое имущество (договоры, свидетельства, выписки о регистрации и т.д.)
За удостоверение соглашения о разделе совместно нажитого имущества нотариусом взимается нотариальный тариф, если проводилась оценка имущества, то в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации — 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей; если оценка не проводилась, то в размере 500 руб. как за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке, а также плата за оказание услуг правового и технического характера.
Чем отличается соглашение о разделе имущества от брачного договора?
Для раздела имущества через суд рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Определите состав имущества, которое желаете разделить
В соответствии с правилами, описанными выше, определите совместно нажитое имущество. Рекомендуем также в ряде случаев воспользоваться услугами платных и бесплатных сервисов по розыску имущества супруга (-и), при выявлении имущества (недвижимости, автомобиля, вкладов в банке, доли участия в ООО и т.д.) необходимо выяснить дату приобретения имущества, если она позже даты заключения брака, то данное имущество также возможно включить в исковое заявление о разделе имущества.
Исковое заявление о разделе имущества супругов обязательно должно содержать:
- наименование суда, в который подается исковое заявление
- сведения об истце: ваши Ф.И.О., место жительства, а также по желанию — контактный телефон и адрес электронной почты. Если иск подается представителем, указываются также аналогичные сведения о нем.
- сведения об ответчике: его Ф.И.О., место жительства, а также по желанию — телефон и адрес электронной почты ответчика
- обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, и подтверждающие их доказательства
- требование о разделе имущества с указанием, какое имущество вы просите выделить истцу, а какое ответчику, и почему. По желанию одновременно вы можете заявить требование о расторжении брака, если вы состоите в нем на момент предъявления иска
- цену иска. Она определяется стоимостью имущества, о разделе которого вы просите. При расчете цены иска вы вправе перечислить все предметы, входящие в состав этого имущества, с указанием цены каждого, месяца и года покупки. Если ответчик будет не согласен с заявленной вами стоимостью имущества, он вправе ходатайствовать перед судом о проведении оценочной экспертизы.
- перечень прилагаемых к заявлению документов
Кроме того, в исковом или отдельном заявлении может быть изложена просьба об обеспечении иска. В качестве меры по обеспечению иска суд может, например, наложить арест на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц.
К исковому заявлению прилагаются обязательно следующие документы:
- копии почтовой квитанции и описи вложения, подтверждающих отправку искового заявления и документов ответчику и третьим лицам
- документ, подтверждающий уплату госпошлины
- доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца (если вы пользуетесь услугами представителя)
- расчет цены иска (определяется стоимостью того имущества, на которое претендует истец)
Как правило, семейные дела длятся долго, судебные заседания часто откладываются для запроса дополнительных доказательств, вызова свидетелей и т.д. Данные дела в большинстве своих случаях не являются формальными, представляют собой настоящий судебный процесс с прениями, длительными выступления сторон, нередко встречаются спорные вопросы о разделе того или иного имущества: что является совместно нажитым, а что личным имуществом, споры о вкладе каждого из супругов в приобретение совместного имущества, о долях каждого из супругов при наличии детей, о передаче того или иного имущества в личную собственность конкретного супруга при неделимости имущества, определении размера компенсации другому супругу, получившему имущество меньшей стоимостью, об оценке имущества и другие. Требования истца по первоначальному и встречному иску могут меняться, уточняться в зависимости от обстоятельств дела, появления новых фактов, доказательств, поведения другой стороны. Поэтому важную роль при разделе имущества играет активное участие сторон в деле: от розыска имущества, приобретенного другим супругом в период брака и “записанного на имя второго супруга” и до вынесения решения суда, отстаивания в суде своей позиции.
Если ваш иск удовлетворен, то после вступления решения суда в силу имущество супругов считается разделенным согласно этому решению. Решение суда вступает в законную силу по истечении 1 месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если оно не было обжаловано в апелляционную инстанцию. Если решение было обжаловано, то необходимо дождаться судебного заседания в апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции вступает в день его вынесения.