Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Открытие наследства время и место открытия наследства субъекты наследования недостойные наследники». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В России, как и в других странах, история развития наследственных отношений всегда отражала историю развития самого государства.
Период, переходный от родового быта к государству, характеризуется неустойчивостью наследственных отношений, неопределённостью характера наследования, колебанием и борьбой между исконным славянским порядком и византийскими положениями.
Под осуществлением наследственных прав понимается реализация управомоченными лицами своих субъективных прав в отношении принятия или отказа от наследства, причитающегося им по завещанию или по закону. Такими управомоченными лицами или субъектами наследственных правоотношений являются лица, реализующие свои права по распоряжению принадлежащим им имуществом на случай смерти, и лица, призываемые к наследованию.
Стоит отметить, что в наследственном праве отсутствуют чёткие позиции при определении субъектов наследственных правоотношений. Е. А. Суханов считает, что к субъектам наследственного права относятся наследодатель и наследник, а А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой отмечают, что субъектом наследственных правоотношений не может быть наследодатель, поскольку «покойники субъектами правоотношений быть не могут». И. В. Долганова и А. Н. Левушкин относят к субъектам не только наследников и наследодателей, но и органы, содействующие реализации права наследника на наследство, а также лиц, которые имеют право удостоверять завещание.
Гражданский кодекс не закрепляет понятия «наследодатель», поэтому под наследодателем принято понимать умершее лицо, обладавшее на момент смерти определённым имуществом (наследственной массой), которое в соответствии с законом может быть унаследовано либо по закону, либо по завещанию.
Наследодателем может быть только физическое лицо, так как при реорганизации юридического лица имущество перейдет к другим лицам в установленном законом порядке, а при ликвидации юридического лица правопреемства не возникает.
Наследодателями могут выступать как дееспособные, так и недееспособные и несовершеннолетние граждане, однако последние могут выступать в роли наследодателя только в наследовании по закону. Что же касается совершения завещания, то законом к наследодателю предусмотрены определённые ограничения. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: лицо должно достигнуть совершеннолетия (исключение составляют эмансипированные граждане и вступившие в брак раньше достижения восемнадцатилетнего возраста) и обладать полной дееспособностью.
Если наследодатель был признан судом недееспособным в силу болезни, но в момент, когда он совершал завещание, наблюдалась ремиссия болезни, в будущем завещание будет признано недействительным. Однако, завещание может составить лицо, в последующем признанное недееспособным. Такое завещание будет иметь юридическую силу, если наследники не докажут, что наследодатель составил завещание уже в помутнённом сознании.
Наследодателями могут выступать не только граждане Российской Федерации, но и лица без гражданства, а также иностранные граждане. Данное правило объясняется тем, что иностранным гражданам и лицам без гражданства законодательством предоставлен национальный режим, а также правилом, что основанием для наследования является факт смерти человека и место открытия наследства, а не просто не волеизъявление человека.
Под наследниками понимаются лица, к которым в результате наследственного правопреемства переходят права и обязанности наследодателя за исключениями, предусмотренными законодательством. К субъектам наследственного правопреемства относятся физические лица, юридические лица, Российская Федерация в целом, её субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Наследниками считаются и лица, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти. Однако в литературе отмечается, что неродившийся ребёнок не признаётся субъектом права, а будет таковым при условии, что родится живым. В случаях рождения ребёнка мертвым правоспособность не наступает, а сам факт зачатия утрачивает юридическое значение. В то же время нигде не говорится о том, сколько должен прожить ребёнок, чтобы это условие было удовлетворено, то есть достаточно ли прожить несколько часов после родов, чтобы стать наследником умершего.
Общий порядок наследственного правопреемства, выполнение которого вызвано не завещательной волей наследодателя, а только теми правилами, которые отражены в наследственном праве, это и есть наследование по закону. Именно закон определяет границы наследования, когда нет завещания, устанавливает, кто заменит умершего в тех имущественных отношениях, субъектом которых он был при жизни.
Порядок и принцип принятия наследства регулируется главой 63 Гражданского кодекса РФ. Очерёдность получения наследства указывается в ст. 1142, 1143, 1144, 1145 этой главы. Именно в них и произошли изменения. А с первого сентября 2016 года вступили в действие новые поправки, которые уточняют определённые правила наследования по закону. В поправках указывается, когда будет открыто наследство.
С этого момента учитывается не дата смерти, а время, когда произошла кончина. До изменений, если смерть наступала в один день, то и считалось, что умерли одновременно. Соответственно и наследники обоих наследодателей должны были призываться одновременно. Изменения в законе дают основание на получение наследия от того наследодателя, который умер позже. В случае, если время смерти установить не удаётся, тогда будет действовать старый порядок действий.
В статье 1141 Гражданского кодекс РФ к наследованию призываются наследники в определённом порядке.
Каждая из последующих очередей получает право на наследство в таких случаях:
- отстранили от наследства;
- нет права наследовать;
- лишили наследства;
- отсутствуют наследники предшествующих очередей;
- отказались все наследники от наследства;
- никто не принял наследство.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, кроме наследников, наследующих по праву представления.
Увеличение круга наследников по закону – это шаг вперед наследственных правоотношений, так как Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не в полном объёме гарантировал права и законные интересы граждан.
Сокращение эпизодов признания имущества умершего выморочным при том, что существуют родственники наследодателя, в большей части помогает образованию гражданского общества в РФ и укрепляет, развивает основные начала гражданского законодательства.
В нашем законодательстве существуют такие группы наследников трёх первых очередей, которые наследуют в особом порядке, и этот порядок называется наследование по праву представления.
Этот вид наследования применяется в особенных случаях при наличии условий, установленных законом.
Юридическая характеристика наследования по праву представления содержит следующие моменты:
1. Обязательным условием данного вида наследования выступает то, что наследник умирает раньше наследодателя. А если бы он был жив, то унаследовал бы ту долю, которая причитается ему на основании закона. Если такого наследника уже нет в живых, то ГК РФ предусматривает возможность их замещения иными лицами.
2. Данный порядок наследования применяется тогда, когда наследодатель и наследник умирают одновременно, то есть в один день. Таких лиц принято называть коммориентами. В действующем законодательстве присутствует такое правило: в целях наследственного правопреемства коммориенты не наследуют друг после друга, чтобы избежать путаницы в определении долей наследства, но в данном случае это единственное исключение в наследовании по праву предоставления в законодательстве.
3. В такой ситуации, если бы те лица, которые указывались выше, были живы к моменту открытия наследства, то долю, которая им принадлежит, должны получить их дети, внуки и т. д.
- к наследникам первой очереди относятся внуки и внучки;
- к наследникам второй очереди – племянницы и племянники;
- наследниками третьей очереди являются двоюродные братья и сёстры.
4. В таком случае, когда наследников по праву представления не один, а несколько, положенную бы часть наследства их родителю они должны разделить в равных долях. Например, умирает наследодатель, и обнаруживается, что наследники первой очереди отсутствуют, а у него была сестра, которая умерла за несколько лет до смерти сестры, однако у сестры осталось двое детей – племянники умершего наследодателя, которые в соответствии с законодательством наследуют полагающуюся бы матери часть наследства в равных долях – в нашем случае по 1/2 от наследственного имущества.
5. В ситуации, когда вышеупомянутое лицо, умершее до смерти наследодателя или одновременно с ним, позже будет признано недостойным наследником, наследование по праву представления не осуществляется.Такой же будет ситуация, если наследодатель оставит завещательные распоряжения о лишении наследника право наследовать.
6. Наследование по праву представления не наступит в случае совершения наследодателем при жизни завещания, хотя бы согласно ему наследник наследовал большую часть имущества, чем по закону.
7. Когда существует завещание, составленное при жизни, при котором имущество переходит к определённым лицам, потомки наследника всегда наследуют часть наследства, которая бы принадлежала их родителю по праву представления, т. к. это отражено в законодательстве.
Исполнение завещания можно поручить любому лицу, которому есть доверие.
Такой исполнитель завещания, или как его ещё называют душеприказчик, независимо от того, является ли он наследником, на основании полномочий исполнителя, определённых в завещании, принимает все меры для того, чтобы воля наследодателя, выраженная в завещании, была исполнена.
Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им, получает имущество, принадлежавшее умершему, для передачи наследникам либо, в силу закона, другим лицам, исполняет завещательное возложение и требует от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения. Ведёт от своего имени дела, связанные с исполнением завещания, в суде и других государственных органах,.
Как правило, исполнение завещания осуществляется самими наследниками. Но если завещатель не уверен, что наследники сами смогут четко выполнить его волю, либо если его наследники несовершеннолетние, а их законным представителям (родителям)
он не доверяет, то имеет смысл назначить исполнителя завещания.
Исполнение происходит с согласия исполнителя, которое выражается одним из следующих способов:
- собственноручной надписью на самом завещании;
- в заявлении, приложенном к завещанию;
- в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства;
- если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.
Исполнитель завещания (душеприказчик) не вправе передоверить исполнение другому лицу. После открытия наследства освободиться от своих обязанностей исполнителя он может только по решению суда.
В силу закона (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания имеет право на возмещение за счёт наследства необходимых расходов, которые он понёс в связи с исполнением завещания. А также он имеет право, если на это указано в завещании, за счёт наследства получить вознаграждение и сверх тех расходов, которые он понёс в результате исполнения завещания.
Завещательный отказ и завещательное возложение.
Еще раз напомним, что завещание должно быть составлено ясно, грамотно и в соответствии с законом.
Разнообразить же свою волю в составлении завещания можно двумя совершенно законными способами. Это возможность совершения в завещании завещательного отказа либо завещательного возложения.
Завещательный отказ – это обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу любых других лиц завещатель вправе возложить на своих наследников.
Лицо, получающее право требовать исполнения в свою пользу это имущественное обязательство, называется отказополучателем.
И это может быть любое лицо, которое наследодатель укажет в своём завещании, и которому он не собирается завещать своё имущество.
Чаще всего встречающийся на практике завещательный отказ – это возложение на назначенного наследника по завещанию, к которому переходит по наследству принадлежавшая завещателю квартира, жилой дом или другое жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением.
Например, молодой человек ведёт не совсем правильный, с точки зрения его матери, образ жизни, и она, опасаясь, что после её смерти он ненадлежащим образом распорядится наследственным имуществом (продаст квартиру и останется на улице), составляет завещание на всё своё имущество на свою сестру – разумного, честного и доброго человека. Но при этом завещательница возлагает на неё, как на наследницу, ещё и обязанность предоставить неразумному сыну на период его жизни право пользования квартирой, а также передать ему, например, часть денежной суммы, полученной сестрой по завещанию, на его обучение.
Зачем всё это надо указывать в завещании? Сестра – человек разумный, порядочный; она и так всё сделает по совести.
Объясним, почему это необходимо закрепить правилом завещательного отказа.
Сестра – человек разумный и честный, но нельзя предугадать все обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем. Допустим, сестра, оформив наследство на квартиру и денежные средства, по справедливости делает все, что ей было наказано в устной форме.
Но вдруг она тяжело заболеет, либо будет вынуждена сменить место жительство, либо умрёт. Как будут поступать её доверенные лица в случае передачи им имущества в управление, либо её наследники в случае её смерти, – ведь они ни о чём не договаривались с матерью этого молодого человека.
Если же завещательница подробно отразит в своём завещании, что всё своё имущество, в чем бы оно ни заключалось, где бы оно ни находилось, в том числе принадлежащую ей на праве собственности квартиру и денежные средства, она завещает своей сестре
Ивановой Анне Ивановне, но при этом возлагает на неё обязанность предоставить своему сыну Иванову Ивану Васильевичу на период его жизни (либо на какой-то конкретный срок) право пользования указанной квартирой с правом проживания в вышеуказанной квартире, – то тогда наследство, которое получит сестра, будет обременено правом проживания сына на период его жизни либо на период, который определён в завещании.
Раздел V. Наследственное право (ст. 1110 — 1185)
Завещание является личным распоряжением гражданина на случай смерти в отношении его имущества с определением наследников, сделанное в форме, установленной законом.
Разглашать информацию о завещании может только сам заявитель, иные лица согласно ч. 1 ст. 1123 ГК РФ не имеют права разглашать информацию о завещании. За нарушение данного обязательства завещатель имеет право требовать определённой компенсации.
Необходимо отметить, что занесение сведений в единую информационною систему нотариата не является разглашением тайны согласно
Основам законодательства Российской Федерации о нотариате.
Завещатель в любое время может изменить завещание или отменить его без обозначения причин. Завещание, которое составляется позднее, полностью отменяет более ранее завещание. Отмена завещания оформляется через подачу заявления в нотариальную контору.
Отмененное завещание не может быть восстановлено, кроме случая, когда акт отмены не признаётся недействительным. Если завещание, составленное позднее, признаётся судом недействительным, то в силу вступает более раннее завещание. Завещание может быть признано недействительным в части или в целом. Недействительность отдельных распоряжений не затрагивает остальной части завещания при условии, что последняя была включена в документ при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Завещание признаётся недействительным по тем же основаниям, что и сделка.
Например, завещание может быть составлено с пороком воли, недееспособным лицом вследствие психического расстройства, ограниченно дееспособным по решению суда. Согласно ст. 177 ГК РФ если сделка совершается лицом, фактически являющимся недееспособным, не понимающим свои действия, не имеющим возможность руководить ими, то такая сделка также может быть признана недействительной судом по иску лица, чьи права и интересы были нарушены такой сделкой. Для установления психического состояния и дееспособности завещателя может быть проведена посмертная экспертиза, которая чаще всего имеет вероятный характер. Согласно Определению Верховного Суда РФ по делу № 5-В10-23 подобная экспертиза должна приниматься во внимание судами, даже если эксперт говорит о возможности предположить, что завещатель был или не был недееспособным на момент составления завещания. Верховный суд обозначил необходимость в таких случаях назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Рассмотрение судебной практики по вопросам оценки вероятности заключения данной посмертной экспертизы и заключения эксперта о невозможности дать однозначный ответ на вопрос, мог ли завещатель понимать и осознавать свои действия, а также руководить ими, позволяет сделать вывод, что суды, чаще всего, исходят из презумпции дееспособности завещателя. Например, по одному из дел судом было указано, что существуют противоречия в свидетельских показаниях, медицинской документации, эксперт указал, что установить тяжесть заболевания завещателя невозможно, поэтому суд вынес решение о признании завещания действительным.
В то же время по другому делу, исследовав все противоречивые доказательства и показания эксперта, суд отправил дело на повторное рассмотрение.
Завещание признаётся недействительным, если оно составляется несовершеннолетним лицом, либо совершеннолетним, но под влиянием насилия, обмана, угрозы или заблуждения, а также если не соблюдены такие требования, как письменная форма; удостоверение нотариусом, иным лицом, которое обладает данными правами; собственноручное подписание завещания; подписание закрытого завещания собственноручно; указание на место и дату удостоверения завещания; присутствие свидетелей при подписании и удостоверении; исполнение требований, предъявляемых к свидетелям. Например, в одном из случаев нотариус отказался признавать наследственные права за лицом, так как на завещании отсутствовала подпись наследодателя. Поэтому Стерлитамакский городской суд РБ признал такое завещание недействительным.
Основанием для недействительности не могут быть описки, опечатки, незначительные нарушения в порядке составления, удостоверения или подписания завещания, но только если суд решит, что они не влияют на волю завещателя. Недействительность завещания не влияет на право лиц, указанных в нём, наследовать по закону, либо по другому действительному документу. Последствия недействительности завещания аналогичны последствиям недействительности сделок. Так, согласно ст. 167 ГК РФ недействительность заключенной сделки влечёт за собой возмещение всего полученного в результате её проведения в натуре, а если это не возможно, то в денежном эквиваленте. Так как завещание признаётся односторонней сделкой, то наследник обязан возместить неосновательно полученное по завещанию.
Таким образом, завещание может быть оспорено, тогда для признания его недействительности необходимо решение суда.
Последствия недействительности завещания представлены в ст. 167 ГК РФ, согласно которой недействительность данного документа не влечёт юридических последствий с момента его подписания и утверждения, открытия наследства после смерти наследодателя.
Исполнять недействительное завещание нельзя. Необходимо помнить, что завещание может быть признано недействительным только в отдельной части. В остальной части оно должно исполняться.
Документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.
Как уже было сказано, заявление о принятии либо об отказе от наследства подаётся не любому нотариусу, а нотариусу по месту открытия наследства (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате). Следовательно, при подаче заявления заявитель должен предоставить нотариусу документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.
Факт открытия наследства – смерть гражданина. Поэтому необходимо иметь при себе документ, подтверждающий факт смерти наследодателя. Этим документом может быть только свидетельство о смерти.
Для того чтобы не ошибиться, к тому ли нотариусу обратился заявитель, необходимо знать последнее место жительства умершего, ведь, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ).
Так как последним местом жительства умершего, опять же в силу закона (ст. 20 ГК РФ), будет являться место, где он постоянно или преимущественно проживал, то следовательно, необходимо представить документ о проживании умершего на день его смерти по определённому адресу.
Как правило, наследниками предоставляется справка о регистрации наследодателя по месту жительства из паспортной службы – форма 9, либо в качестве такого документа может быть представлено решение суда об установлении места открытия наследства.
Чтобы обращение к нотариусу было обоснованным, необходимо предоставить доказательства основания вступления в наследство.
Если оформлять наследство по закону, то необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с наследодателем.
Здесь следует отметить следующее. Даже наследники первой очереди иногда должны представить не один документ. Так, дети умершего должны представить своё свидетельство о рождении, где умерший указан одним из родителей. Но за долгие годы и мать, и дочь, а иногда и сын, и отец могут поменять фамилию, имя или отчество, причем неоднократно. Необходимо собрать все документы, которые будут однозначно подтверждать родственные отношения.
Пример
По поводу наследства после умершей Петровой А.И. обратилась её дочь Веселова О. П.. Она представила свидетельство о рождении Ветровой О. П., у которой мать Ветрова А.И., а также свидетельство о браке
Ветровой А.И. с Петровым М.И. Но своего свидетельства о браке с Веселовым и о перемене своей фамилии «Ветрова» на «Веселову» у неё нет, так как указанный брак расторгнут. Свидетельство о расторжении брака никак не может подтвердить перемену ею фамилии, там указано, что брак между Веселовым и Веселовой расторгнут, ей оставлена фамилия «Веселова».
В данном случае ей необходимо обратиться в ЗАГС, регистрировавший её брак с Веселовым, и получить справку, что в определённом году этим органом ЗАГС был зарегистрирован брак Веселова и Ветровой, которая сменила фамилию на «Веселова». И сколько бы раз дочь не меняла фамилию, ей необходимо доказать все изменения. Придётся представлять нужное количество документов, пока не будут бесспорно видны родственные отношения.
Брак может быть зарегистрирован и в другом городе. Для получения такой справки можно обратиться в орган ЗАГС по своему месту жительства, и его сотрудники помогут получить документ из ЗАГСа другого города.
Что касается наследников второй, третьей, четвертой и далее очередей о наличии документов, подтверждающих соответствующее (порой весьма дальнее) родство, лучше побеспокоиться заранее.
Если какие-то из документов не сохранились, то в органах ЗАГС можно получить повторные свидетельства при наличии их в книгах актовых записей. Но если и сами книги актовых записей не сохранились (архивы утрачены во время войны или во время стихийных бедствий), придётся обращаться в суд для установления факта родственных отношений.
Следует помнить, что родственные отношения могут быть подтверждены только и исключительно документами органов ЗАГС либо решениями суда.
Конечно, бывают ситуации, когда необходимо представить документы о рождении людей, родившихся до установления Советской власти, когда не существовало органов ЗАГС. В таком случае можно предъявить выписки из церковной книги о рождении (православной церкви, кирхи, синагоги). Такие документы встречаются в наше время, хоть и не слишком часто. Главное, чтобы они сохранились в читаемом виде, не были разорваны на мелкие кусочки, не допускали разночтений в именах, фамилиях и т. д.
Надо иметь ввиду, что никакие справки из жилконтор, трудовые книжки, военные билеты, свидетельские показания и т. д. не могут быть приняты нотариусом в качестве документов, подтверждающих родственные отношения. Главный принцип нотариальной деятельности – бесспорность и однозначность, в суде пригодятся и справки, и показания свидетелей, и личные письма, и открытки.
Если вступать в наследство по завещанию, то необходимо предоставить завещание. Причем на самом завещании предварительно нужно сделать отметку у того нотариуса, который удостоверял завещание, о том, что это завещание не было отменено либо изменено.
Если завещание было удостоверено нотариусом государственной нотариальной конторы, необходимо обратиться в государственный нотариальный архив.
Если завещание утеряно, то у нотариуса, который его удостоверял, можно получить дубликат завещания (на дубликате также необходимо поставить отметку, что завещание не отменено и не изменено).
(в ред. Федеральных законов от 02.12.2004 N 156-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 29.11.2007 N 281-ФЗ, от 29.04.2008 N 54-ФЗ, от 30.06.2008 N 105-ФЗ, от 05.06.2012 N 51-ФЗ, от 02.10.2012 N 166-ФЗ, от 07.05.2013 N 100-ФЗ, от 23.07.2013 N 223-ФЗ, от 30.09.2013 N 260-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 05.05.2014 N 124-ФЗ, от 15.02.2016 N 22-ФЗ, от 09.03.2016 N 60-ФЗ, от 30.03.2016 N 79-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 333-ФЗ, от 28.03.2017 N 39-ФЗ, от 29.07.2017 N 259-ФЗ, от 19.07.2018 N 217-ФЗ, от 03.08.2018 N 292-ФЗ, от 18.03.2019 N 34-ФЗ)
Принят
Государственной Думой
1 ноября 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
14 ноября 2001 года
Части 1, 2, 4 Гражданского кодекса РФ включены в систему отдельными документами.
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Общие положения о наследовании
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)
2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)
2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)
- Понятие наследования по закону
- Порядок получения наследства без завещания (по закону)
- Как распределяется наследственное имущество
- Срок вступления в наследство без завещания
- Чем отличаются фактическое и нотариальное наследование
- Оформление наследства без завещания в нотариальной конторе
- Наследование без завещания в порядке трансмиссии
- Вступление в наследство по завещанию
- Выделение обязательной доли наследства
- Как проверить, есть ли завещание?
- Правила действия удостоверенных завещаний
- Сроки и способы вступления в наследство
- Требуется ли нотариальное оформление наследства
- Что делать, когда пропущен срок оформления
- Можно ли оспорить завещание в судебном порядке
- Стоимость оформления наследства
Существует два законных основания для приобретения наследства. Гражданин вправе еще при жизни определить будущую судьбу своего имущества, составив завещание и указав имена конкретных наследников. Это основание для перехода собственности к иным лицам является приоритетным. Лишь при отсутствии завещания, в действие вступает второй механизм наследования — «в силу закона». Он предусматривает переход наследства к ближайшим родственникам умершего и отличается двумя особенностями:
- круг наследников детально установлен законом, а не самим наследодателем, причем список исчерпывающий;
- законодательно регламентирован порядок их призвания к получению наследства в порядке очередности.
Законное наследование происходит при следующих обстоятельствах:
- отсутствует завещание или оно признано незаконным по суду;
- в документе перечислена только часть имущества: не включенная в него собственность наследуется по закону;
- наследники по завещанию отказались принять наследство или вообще не обращались к нотариусу;
- указанные в распоряжении правопреемники лишены права наследования из-за преступных действий в отношении наследодателя (других наследников);
- имеются родственники умершего лица, претендующие на получение обязательной доли наследства.
Один и тот же человек может унаследовать имущество умершего лица, как по завещанию, так и по закону. В этом случае он должен в заявлении нотариусу указать сразу оба основания. Также он вправе по одному из них выразить согласие на принятие наследства, а по другому — отказ. Наследование части имущества, положенному по конкретному основанию, не допускается.
Пример. Умерший гражданин А. завещал квартиру дочери, долю в ООО — сыну. Кроме этого, после его смерти остался земельный участок, дачный дом и автомобиль. Незавещанное имущество по закону делится поровну между братом и сестрой, каждый из которых, получает свидетельство о праве собственности на ½ часть указанной недвижимости и транспортного средства. Дочь выразила письменный отказ от принятия наследства по закону, и в результате все, кроме квартиры, отошло брату.
Подробнее про конкретные вопросы вступления в наследство по завещанию читайте по ссылкам:
Наследство по завещанию: пропущен срок
Вступление в наследство по завещанию Обязательная доля наследства без завещания (по закону) и при наличии завещания
Законное наследование у нас в стране применяется чаще, чем по завещанию. Российские граждане еще не привыкли к частной собственности, и относительно редко оставляют письменные распоряжения в отношении своей собственности на случай смерти. В этом случае наследование имущества умершего лица происходит по закону (ст. 1141-1151 ГК РФ).
Подробнее про конкретные вопросы вступления в наследство по закону читайте по ссылкам:
Обязательная доля наследства без завещания (по закону) и при наличии завещания
Порядок вступления в наследство по закону
Вступление в наследство после смерти
Свидетельство о праве на наследство по закону
Наследство после смерти без завещания переходит к членам семьи умершего лица и его кровным родственникам. Все они разделены на 7 очередей и каждая получает возможность наследования только, когда отсутствует предыдущая. Например, вторая очередь призывается, если отсутствуют все наследники первой (умерли, не заявили о себе, отказались от своих прав или лишены их). Наследственное имущество делится в равных частях между всеми участниками призываемой очереди.
В 1-ю очередь входят вдова (вдовец) умершего, его дети и родители. Во 2-ю очередь: братья, сестры, в 3-ю — тети, дяди, и так далее. Очередность выстроена по степени близости родства к наследодателю. Отметим, что внуки, племянники, двоюродные братья и сестры не являются самостоятельными наследниками. Они входят в состав призываемой очереди только в случае смерти их родителей — по праву представления. Троюродные родственники вообще не упоминаются в законе.
Принять имущество наследодателя, то есть вступить в свои права, наследники должны в течение полугода со дня смерти родственника. Это срок является пресекательным, по его истечении нотариус обязан выдать обратившимся к нему лицам свидетельство о праве на наследство. Лишь в случае, когда кто-то из правопреемников отказывается от своей доли (безусловно или в пользу другого наследника), срок принятия наследства может быть продлен до 9 месяцев.
Само по себе оформление документов может занять и больший срок. Главное, что должны сделать правопреемники — принять имущество умершего лица, подав в нотариальную контору заявление или фактически использовать доставшуюся собственность по своему усмотрению.
При пропуске установленного законом срока нотариус откажется открыть наследственное дело. Свои права «опоздавшим» придется устанавливать в судебном порядке, при этом необходимо доказать уважительную причину пропуска и (или) незнания об открытии наследства.
Наследование по завещанию и без завещания в 2022
Наследование по факту означает, что лицо, считающее себя законным наследником, фактически начинает пользоваться имуществом наследодателя, не обращаясь в нотариальную контору. Например, он производит следующие сведения:
- вселяется в его дом или квартиру;
- оплачивает коммунальные платежи, налоги;
- производит ремонт, обработку участка умершего;
- возвращает долги наследодателя;
- сдает жилое помещение, принимает арендную плату.
Если перечисленные действия наследник производит в течение 6 месяцев после открытия наследства, считается, что он фактически принял его. Правопреемник вправе обратиться в нотариальную контору в любое время, чтобы получить свидетельство о праве на наследственное имущество. Но в этом случае он должен документально доказать наследование по факту без завещания в 6-месячный период: представить квитанции, справки. Если нотариусу этих документов будет недостаточно, наследник будет вынужден обращаться в суд с требованием о признании его принявшим наследство.
Фактическое принятие дает возможность пользоваться имуществом умершего лица, но им невозможно распорядиться: продать, завещать, подарить. Для совершения этих действий необходимо официальное оформление собственности на свое имя, то есть регистрация недвижимости в ЕГРН, транспортных средств, оружия в МВД, ГИБДД, бизнеса — в налоговых органах. Это можно сделать только на основании свидетельства, выданного нотариусом.
Когда наследование происходит по закону, родственники умершего должны обратиться к любому нотариусу на территории нотариального округа, где перед смертью был прописан умерший. Как правило, это город, например, Москва. Любой наследник может действовать независимо от других. Если нотариус выявит по электронной базе, что наследственное дело уже открыто в другой конторе, он направит заявителя по нужному адресу.
Нотариусу необходимо подать заявление о принятии наследства в течение полугода и представить документы, подтверждающие:
- факт смерти (свидетельство ЗАГС);
- родственную связь с умершим лицом;
- последнее место жительства наследодателя;
- состав наследственного имущества;
- принадлежность собственности умершему гражданину.
Наследственное дело ведется 6 месяцев, по окончании нотариус выдает всем обратившимся родственникам свидетельство на наследство. В нем указывается принадлежащая каждому наследнику доля. Именно этот документ является основанием для перерегистрации недвижимости в регистрационных органах на имя нового владельца. Регистрация собственности в госреестрах дает право распоряжаться полученным имуществом в полном объеме.
1. Дата смерти наследодателя. Именно со смертью человека открывается наследство. Не на следующий день, не через 6 месяцев, а именно в день смерти. Эта дата является отсчетной для подачи заявления нотариусу и открытия наследственного дела.
2. Полгода после смерти наследодателя. К нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела и принятии наследства родственники должны обратиться до истечения 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Если это не сделать, то может быть инициирована процедура обращения наследственного имущества в пользу государства как выморочного (т.е. бесхозного, не имеющего собственника).
3. Истечение 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Спустя полгода с этой даты прием заявлений о вступлении в наследство завершается.
Если подать заявление вы не успели, у вас есть еще 6 месяцев для вступления в наследство, но уже через суд. Необходимо будет подать в суд заявление об установлении факта фактического принятия наследства и предоставить доказательства этого. К примеру, если наследодатель оставил квартиру, то в качестве доказательств фактического принятия наследства рекомендуется представить в суд документы, подтверждающие оплату вами коммунальных услуг, отправление почтовой корреспонденции по адресу нахождения квартиры, посещение органов государственной власти и местного самоуправления, расположенных по месту нахождения квартиры, и др. Нелишними будут показания соседей в качестве свидетелей.
Существуют три основания наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону. Однако наследник может быть не заинтересован в получении наследственного имущества. Для подобных ситуаций законодательством предусмотрена процедура отказа от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону либо без их указания. Такое право может быть реализовано в течение 6 месяцев – срока, установленного для принятия наследства. При этом допускается только отказ от всего наследуемого имущества. Отказаться от части наследства не получится. Но это правило не распространяется на случаи наследования по нескольким основаниям, например одновременно по завещанию и по закону. То есть можно отказаться от наследства, причитающегося по одному или нескольким основаниям наследования. Отказ от наследства совершается подачей по месту его открытия заявления нотариусу.
Если при переходе права собственности на наследуемое имущество нескольким родственникам они мирным путем договорились распределить его между собой, наследники могут заключить соглашение о разделе наследства. Временные пределы осуществления такого раздела разъяснил Верховный Суд РФ. Он указал, что раздел наследственного имущества, поступившего в долевую собственность наследников, производится в течение 3 лет со дня открытия наследства (абз. 2 п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
Если же между наследниками возникли разногласия при разделе полученного имущества, придется обратиться в суд. После рассмотрения дела судом раздел наследства осуществляется на основании судебного решения.
Наследник может быть лишен наследства, если его признают недостойным. Например, к такой категории наследников относятся граждане, которые своими противоправными действиями (подделка завещания, понуждение к его составлению и др.) пытались способствовать призванию их или других лиц к наследованию, увеличить причитающиеся им или другим лицам доли наследства. Чтобы такой наследник был отстранен от наследования, его противоправные действия должны быть подтверждены судебным актом (приговором по уголовному делу, решением суда о признании недействительным завещания или др.).
Со дня открытия наследства наследственное имущество поступает в долевую собственность наследников, принявших наследство, кроме случаев перехода наследства к единственному наследнику по закону или перехода к наследникам по завещанию, когда наследодателем указано конкретное имущество, предназначенное каждому из них. Раздел имущества, в состав которого входит недвижимость, не может быть произведен до получения наследниками свидетельств о праве на наследство. В отношении движимого имущества такого запрета законом не установлено.
Раздел имущества, поступившего в долевую собственность наследников, осуществляется по правилам ст. 1165—1170 ГК РФ в течение трех лет со дня открытия наследства, а по прошествии этого срока по правилам ст.252, 1165, 1167 ГК РФ. Споры между наследниками по поводу включения в состав наследства определенного имущества раздела наследства разрешается судами с учетом конкретных обстоятельств дела, наличия преимущественного права на наследственное имущество отдельных наследников.
Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей, возникающей в случае осуществления наследником преимущественного права, установленного статьей 1168 или статьей 1169 ГК РФ, предоставляется остальным наследникам, которые не имеют указанного преимущественного права, независимо от их согласия на это, а также величины их доли и наличия интереса в использовании общего имущества, но до осуществления преимущественного права (если соглашением между наследниками не установлено иное). При этом суд вправе отказать в удовлетворении указанного преимущественного права, установив, что эта компенсация не является соразмерным возмещением наследственных долей остальных наследников, которые не имеют такого преимущественного права, или ее предоставление не является гарантированным.
При разделе наследственного имущества учитывается рыночная стоимость всего наследственного имущества на время рассмотрения дела в суде.
Ответы на первичные вопросы наследников
Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от оснований наследования и способа принятия наследства. Принявшие наследство наследники становятся солидарными должниками в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Сроки исковой давности по требованиям кредитора наследодателя продолжают течь в том же порядке, что и до момента открытия наследства, открытие наследства не прерывает, не пресекает и не приостанавливает их течения. Требование кредитора наследодателя предъявленное наследникам по истечении срока исковой давности удовлетворению не подлежит.
Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.
В случае, стоимость имущества, перешедшего к наследникам, не покрывает долг наследодателя в полном объеме или наследственное имущество отсутствует, то требование кредитора не подлежит удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются полностью или в недостающей части наследственного имущества.
При рассмотрении дел о взыскании долгов наследодателя судом могут быть разрешены вопросы признания наследников принявшими наследство, определения состава наследственного имущества и его стоимости, в пределах которой к наследникам перешли долги наследодателя, взыскания суммы задолженности с наследников в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества и т.д.
|
Версия для печати Методические рекомендации |
При наследовании по закону определяются: во-первых, круг лиц, которые призываются к наследованию; во-вторых, очередность призвания.
Согласно ст. 1142 – 1144 ГК РФ предусмотрено восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущих очередей. Например: наследники первой очереди наследодателя: дети, супруг, родители. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Наследование по закону имеет место, тогда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ).
Переход по наследству права. В случае, если наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев его принять или отказаться от него, то право на принятие переходит к его соответствующим наследникам и данный переход называется трансмиссией.
Принятие наследства. Принятие наследства – это выраженная наследниками в определенном порядке воля на принятие наследственного имущества. Принятие наследства является односторонней сделкой, актом универсального характера. Принятие наследства не допускается под условием или с оговорками.
Юридические способы принятия наследства состоит в подаче по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или иному уполномоченному лицу, который уполномочен выдавать свидетельство о праве на наследстве. Кроме этого, предусмотрен второй способ принятии наследства – это фактическое приобретение наследства. Законодательством установлен одинаковый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию. Получение вклада в банке – по распоряжению вкладчика на случай его смерти – не является действием на принятие наследства. Принятие наследником части наследства означает и принятие всего наследства.
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Последствия отказа от наследства: прекращение права на принятие наследства; подача заявления в нотариальную (нотариусу) по месту открытия наследства. В случае, если наследник подал в нотариальную контору по месту открытия заявление о принятии наследства или выдаче ему свидетельства на право на наследство, то отказ от наследства не допускается.
Независимо от основания наследования для приобретения наследства наследник должен принять его в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц.
Выморочное имущество. Имущество считается выморочным в случае, если: отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию; все наследники отстранены от наследования; никто из наследников не принял наследство; все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал в пользу другого наследника. По закону имущество наследодателя в порядке наследования переходит Российской Федерации. В случае отсутствия других наследников на наследование выморочного имущества не применяется правило о сроках принятия наследства. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.
Завещание.
Наследование по завещанию и закону
В российском наследственном законодательстве предусмотрено два правовых основания для того, чтобы получить наследство: в первом случае весь процесс регулируется согласно закону, в другом все решается на основе завещания (ст. 1111 ГК РФ). Однако же рассмотрение дела касаемо наследования может регулироваться законодательством даже в случаях наличия завещания. К примеру, наследники были лишены наследства законным путем, при этом сам наследодатель не вписал в завещании других законных наследников или других лиц, которые имеют право получить наследуемые вещи. После этого все имущество будет считаться выморочным – в обязательном порядке производится передача наследства в собственность РФ до момента законного рассмотрения дела.
Предпосылки открытия наследства – ситуация, которая приводит к возникновению наследственных правоотношений касаемо получения наследства (смерть наследодателя или предоставление документа, в котором человек является умершим).
Факт открытия наследства прямо связан с другими юридическими обстоятельствами, являющимися очень важными для наследников. Именно после открытия наследства определяется круг правовых наследников или лиц, которые, согласно завещанию, получили право на наследование той или определенной его части (согласно ст. 1156 ГК РФ это называется наследственной трансмиссией). В тот же момент наследственное имущество разделяется на объемы, которые указаны в документе, а также решаются все нотариальные действия, связанные с процессом принятия наследства либо же отказом от своей доли.
Время открытия наследства – день фактической смерти наследодателя согласно статье 1114 ГК РФ (указание времени носит обязательный характер).
Рассчитывается момент смерти согласно определенным биологическим показателям, которые свидетельствуют о том, что в организме человека произошли необратимые изменения, и все это предоставляется в форме свидетельства о смерти. Однако бывают и случаи, когда установка подлинности смерти человека производится в судебном порядке. Когда решение суда получит получит законную силу, время открытия наследства будет официально установлено, однако это касается случаев точного подтверждения смерти наследодателя. Если же человек пропадает без вести при таких условиях, которые могли напрямую угрожать его жизни, судом может быть назначено другое время открытия наследства – это день предполагаемой гибели от определенного несчастного случая (именно эта дата будет указываться в финальном решении суда).
Существует несколько причин, по которым суд может принять решение о предполагаемой гибели человека:
- в течение пяти лет не было никаких ведомостей о человеке согласно месту его жительства (если человек пропал при обстоятельствах, которые теоретически могли принести вред его жизни, то этот термин сокращается до шести месяцев);
- если человек является военнослужащим и пропал без вести во время выполнения своих обязанностей, то он может быть объявлен мертвым только через два года после окончания его военной службы
Если несколько гражданских умирают в один и тот же день, и в одно и то же время, они не могут наследовать имущество друг после друга, т.е. если в течение одного дня умирает два человека, которые должны были наследовать имущество друг друга, все эти вещи будут отданы под имущество государства без права получения их в качестве наследования. Но если люди умерли в разные календарные дни, в дело уже вступает право наследственного принятия имущества. Согласно правилам, наследственная трансмиссия предполагает получение всего имущества вторым гражданином (т.е. тем, который умер позже).
Местом для открытия дела о посягательстве на наследство по законодательству считается пункт, где наследодатель проживал в последнее время перед смертью, при этом он должен был иметь определенное имущество в пределах Российской Федерации. Если же нет точной информации, проживал ли человек где-то за пределами страны, то в таких случаях место открытия назначается относительно пункта нахождения наследуемого имущества. Случаются ситуации, когда такое имущество территориально разделено по всей России, поэтому в таком случае место определяется на основе самой ценной части всего наследия в плане недвижимости; если такого имущества нет, тогда на оценку берется движимое имущество и определяется его наиболее ценная часть. За основную оценочную единицу измерения берется рыночная стоимость продукта; если в этих случаях возникают спорные ситуации, проблему можно решить либо через суд либо с помощью специальной экспертизы, которую должны провести независимые эксперты.
Если же человек, проживающий в данном месте открытия наследства, не достиг 14 лет, либо же он находился под опекой по ряду причин, тогда место назначается по адресу проживания его официальных попечителей – это могут быть родители, опекуны, родственники и т.д.
Стоит учитывать разницу между понятием места жительства и места пребывания. В первом случае это должна быть квартира или жилой дом в месте, где можно получить прописку. Другая же ситуация касается гостиниц, санаториев или пансионатов, т.е. мест, где человек находится определенное количество времени с какой-то целью без возможности остаться на постоянной основе.
Все лица, которые являются наследниками, должны в обязательном порядке подтвердить место открытия наследства. Для этого им необходим один из нижеперечисленных документов:
- справка, предоставленная жилищными органами в местах регистрации наследодателя (прописка места жительства);
- подтверждение от местной администрации или с рабочего места о месте жительства наследодателя;
- справка о подтвержденном месте жительства наследодателям от райвоенкомата;
- актовая запись о смерти наследодателя или ее копия должны заверять универсальную графу с указанным местом постоянного проживания умершего. Ее заполнением занимаются работники ЗАГСа, а информация поступает из паспорта о регистрации умершего.
Если же информации о месте жительства в вышеперечисленных документах нет, тогда пункт назначается на основе локализации имущества. Не всегда получается предоставить все нужные документы, поэтому главным фактором будет решение суда касаемо законного места открытия наследства на основное имущество (на момент принятия решения о наследовании закон уже должен иметь силу). Важно уделить должное время определению наследственного места, так как от этого зависит реализация права человека на унаследование своей части имущества на основе перехода этой вещи. Это играет большую роль именно потому, что все заявки касаемо регистрации наследодателя принимаются нотариусом при предоставленных документах с правильно указанным местом открытия наследства. Также на основе этих данных поступают отказы от доли наследства, претензии от кредиторов или различные детали касаемо охраны самого участка.
В статье 61 Основ законодательства РФ о нотариате указывается, что при получении нотариусом сообщения об открытии наследства, ему необходимо известить тех наследников, о месте жительства которых ему уже известно, однако чаще всего такой информации у выполняющего лица нет. Поэтому нотариус поступает следующим образом: он запрашивает непосредственно у наследников заявление о принятии наследства. При желании наследник может в данном заявлении уточнить контактные данные всех других лиц, которые имеют право на свою часть имущества о которым ему известно, однако это не обязательно и ни в коем случае не является противоправным действием. Та же самая ситуация работает и в отношении нотариуса – он не несет никакой ответственности за то, что не все наследники приняли свою долю наследства из-за определенного ряда причин.
Время открытия наследства определяется в зависимости от основания открытия:
- в случае биологической смерти – признается день гибели, указанный в медицинском свидетельстве о смерти;
- в случае установления факта смерти – день, указанный в решении суда;
- в случае объявления гражданина умершим – день вступления решения суда в законную силу.
Если участники процесса обжалуют решение суда 1 инстанции в апелляции, то процессуальный документ набирает силу по итогам слушания дела в апелляционном суде.
Последний шанс обделенных: как бороться за наследство
Право наследования гарантируется законодательством Российской Федерации наряду с основными правами и свободами граждан. Каждый имеет право на защиту своих интересов в вопросах передачи имущества после смерти родным и близким, и получения собственности по наследству, разрешает наследственные споры.
Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. (Что такое Право)
Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).
Наследственные отношения возникают в связи с имуществом, которое принадлежало умершему лицу, регулируются нормами наследственного права по вопросам открытия и принятия наследства и совершения других, связанных с приобретением наследства действий.
Структура наследственных правоотношений представлена тремя элементами:
- субъектом;
- объектом;
- содержимым.
Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые участвуют в отношениях по поводу наследства и наследования.Круг субъектов наследственных правоотношений состоит из:
- наследодателя;
- наследника;
- государства.
Объект наследственных правоотношений – это имущество наследодателя, переходящее к наследникам в соответствии с законодательством.
Выделяются следующие виды завещаний:
- закрытое завещание – при составлении закрытого завещания, так как оно составляется без чьего-либо ведения, ни на кого не возлагается обязанность по хранению данного завещания. Нотариусом в присутствии не менее двух свидетелей завещание запечатывается в конверт, на котором ставят свои росписи свидетели. На конверте, в котором содержится закрытое завещание, нотариусом делается надпись о месте и времени принятия завещания, фамилия, имя, отчество, а также место жительства завещателя в соответствии с удостоверяющими личность документами. После принятия закрытого завещания завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По предоставлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей, а также пожелавших наследников. После вскрытия завещания его текст оглашается и составляется протокол, который подписывается свидетелями и нотариусом;
- завещательные распоряжения в банках – завещатель определяет, какие денежные средства, с какого счета в банке и кому должны отойти в наследство. При этом нет необходимости прибегать к помощи нотариуса, а достаточно воспользоваться правом на завещательное распоряжение, где и будет указано, кому причитаются данные денежные средства. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с положениями ГК РФ;
- завещания в чрезвычайных обстоятельствах – при составлении завещания в чрезвычайных ситуациях должны быть соблюдены следующие требования: завещатель должен находиться в положении явно угрожающем его жизни, обладать полной дееспособностью, завещание должно быть подписано лично завещателем, а также двумя свидетелями. При несоблюдении предъявляемых требований завещание теряет юридическую силу и является ничтожным. Если чрезвычайная ситуация миновала, то в течение месяца завещатель должен совершить завещание в строго надлежащей форме. Несоблюдение данной процедуры влечет недействительность завещания. Для того чтобы завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, могло быть исполнено, наследникам необходимо обратиться в суд для удостоверения смерти завещателя при чрезвычайных обстоятельствах.
Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.
В наследственном праве выделяют следующие принципы:
- принцип универсального наследственного правопреемства;
- принцип свободы завещания;
- принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
- принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
- принцип свободы выбора наследников;
- принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.
Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.
Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.
Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.
Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.
Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.
Основания наследования: понятие, время, место открытия наследства
Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.
Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).
Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:
- нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
- нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
- нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
- нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
- нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
- иные нормативные акты.
На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.
В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследодателя, а также наследников. Только в юридической литературе теоретиками разработаны понятия «наследник» и «наследодатель». Многие указывают, что наследник и наследодатель являются субъектами наследственных правоотношений. Однако данное суждение неверно.
Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений просто потому, что его нет уже в живых на момент призвания наследников к наследованию. Несмотря на то что субъектом наследственных правоотношений наследодатель не является, он занимает не последнее место в наследственном праве.
Наследодателем признается лицо, чье имущество (материальные и нематериальные блага) переходят к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке наследования как на основании завещания, так и на основании закона. Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки. Необходимо сразу отметить, что данное правило касается наследодателей по закону. Что же касается совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностьюна момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь какой-либо юридической силы. Если наследодатель признан судом недееспособным в силу своей болезни, но на момент совершения завещания наблюдалось просветление болезни, то независимо от его состояния завещание будет признано недействительным. Завещание может быть составлено лицом, в последующем признанным недееспособным. Данное завещание будет иметь юридическую силу, если наследниками не будет доказано, что, совершая указанное завещание, наследодатель уже находился в помутненном состоянии.
Ограниченным в дееспособности наследодателям также не разрешается составление завещания. Совершение завещания опекуном ограниченного в дееспособности или полностью недееспособного наследодателя законом не допускается.
Если наследодатель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то завещание не может быть составлено, а, следовательно, наследование может осуществляться только по закону.
Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определенного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Состав имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим лицам (наследникам) традиционно именуется наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.
В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:
- вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
- имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
- имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
По наследству нельзя передать права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, например, право на получение алиментов, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (абз. 2 ст. 1112 ГК).
Долги наследодателя. Если на наследодателе лежали обязанности, например, по возмещению убытков или уплате неустойки, то в случае его смерти они переходят наследникам (исключение составляют обязательства личного характера).
В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).
Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.
Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.
Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1116 ГК РФ). При этом термин «граждане» включает не только граждан России, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица.
Наследниками по завещанию могут быть, в том числе, и юридические лица.
В п. 15 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004 указано, что завещатель вправе завещать свое имущество (п. 2 ст. 1116, п. 1 ст. 1119 ГК РФ):
- наследникам по закону;
- лицам, не являющимся наследниками по закону;
- гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства;
- юридическим лицам, включая иностранные;
- Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям;
- иностранным государствам;
- международным организациям
К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 ГК РФ.
Понятие и основания наследования. Субъекты и объекты наследования
Недостойные наследники — лица, не имеющие права наследовать. Круг этих лиц определен в статье 1117 ГК РФ, в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, для признания кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.
В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся разъяснения некоторых вопросов, касающихся признания гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования.
Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем в завещании. Наследование по закону является вторым основанием наследования в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным и т.д.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 настоящего Кодекса (статья 1141 ГК РФ). Кодекс предусматривает 8 очередей наследования:
- Наследники первой очереди — дети, супруг и родители наследодателя (а также внуки наследодателя и их потомки по праву представления);
- Наследники второй очереди – братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные), его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (а также племянники и племянницы наследодателя по праву представления);
- Наследники третьей очереди — дяди и тети наследодателя (а также двоюродные братья и сестры наследодателя по праву представления);
- Наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя;
- Наследники пятой очереди — двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;
- Наследники шестой очереди — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
- Наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
- Наследники восьмой очереди — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (статья 1148 ГК РФ).
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Например, после смерти наследодатель завещания не оставил. На момент его смерти у умершего не имелось детей, супруги и родителей, т е. наследников первой очереди, однако имеется брат, который и будет призываться в данном случае к наследованию по закону как наследник второй очереди.
Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:
- принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);
- отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (ст. ст. 1157 — 1159 ГК РФ);
- не принимать наследство (бездействовать).
Для приобретения наследства наследник должен его принять (статья 1152 ГК РФ). При этом, следует учитывать следующие требования законодательства:
- Наследник должен быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, гражданин, признанных недееспособными, принятие наследства осуществляет их законные представители (ст. ст. 26, 28, 29, 30 ГК РФ).
- Принятие наследства является односторонней сделкой, не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.
- Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество; при этом наследник, получив свидетельство о праве на наследство, не ограничен какими-либо сроками на госрегистрацию возникшего права собственности на недвижимое имущество.
- Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Например, нельзя принять наследство при условии, что при разделе наследственного имущества одному из нескольких наследников достанется определенное имущество наследодателя. Нельзя принять наследство при условии оставления за собой права на последующий отказ от наследства. Нельзя принять наследство под условием отказа других наследников от наследства и т.п. Нельзя принять часть наследства, отказавшись от другого наследственного имущества.
- Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества, однако оно также будет считаться принятым наследником.
- Воля на принятие наследства должна быть сформулирована свободно (без насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК РФ). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК РФ).
- Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
Вопросам принятия наследства посвящен раздел 5 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства в течении шести месяцев со дня открытия наследства или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
В п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:
«Течение сроков принятия наследства, установленных ст. 1154 ГК РФ, согласно ст. 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства, т.е. на следующий день после даты:
- открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ);
- смерти — дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен — на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу;
- отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
- окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ)».
Наследник может принять наследство в любое время в течение шести месяцев со дня появления у него права наследования, в том числе в последний день этого срока. Наследник считается не принявшим наследство только по истечении этого срока.
О сроках принятия наследства см. рекомендации Федеральной нотариальной палаты в разделе 6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Для того чтобы оформить право на наследство по закону, необходимо обратиться к нотариусу за получением свидетельства. Наследникам стоит придерживаться следующеей пошаговой инструкции правильного оформления наследства по закону после смерти родственника.
С датой открытия наследства обычно все понятно: она совпадает с датой смерти родственника или вынесения судебного решения о признании гражданина умершим.
Местом открытия наследства является последний адрес проживания покойного. Обычно он совпадает с адресом официальной регистрации покойного.
Но если прописки у него не было, то в качестве места открытия наследства может выступать адрес наследуемой недвижимости.
Для подтверждения места наследства нужно получить справку из паспортного стола о составе семьи или выписку из ЕГРП.